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文檔簡介
研究生考試考研法律碩士專業(yè)基礎(非法學398)模擬試題及解答一、單項選擇題(本大題有40小題,每小題1分,共40分)1、關于法律與道德的關系,下列表述錯誤的是:A.法律和道德都是社會規(guī)范,都具有規(guī)范作用B.法律是傳播道德,保障道德實施的有效手段C.道德規(guī)范防惡重于懲惡,法律規(guī)范懲惡重于防惡D.道德是法律的評價標準和推動力量,是法律的基礎答案:D解析:本題為選非題,考查法律與道德的關系。選項A,法律與道德都是社會規(guī)范,兩者都具有規(guī)范作用,故A選項“法律和道德都是社會規(guī)范,都具有規(guī)范作用”的表述正確。選項B,法律是傳播道德、保障道德實施的有效手段。道德是法律的基礎和評價標準,是法律的理論基礎、價值基礎,也是法律運作的社會基礎,法律是傳播道德、保障道德實施的有效手段。因此,B選項“法律是傳播道德,保障道德實施的有效手段”表述正確。選項C,道德和法律在內容上存在部分重疊,但各自作用的側重點不同。道德側重于通過人們的內心信念來影響人們的內心活動和動機,從而調節(jié)人們之間的關系;法律側重于通過外在的強制力來規(guī)范人們的行為,從而調節(jié)社會關系。道德規(guī)范防惡重于懲惡,法律規(guī)范懲惡重于防惡,所以C選項“道德規(guī)范防惡重于懲惡,法律規(guī)范懲惡重于防惡”表述正確。選項D,道德是法律的評價標準和推動力量,是法律的理論基礎、價值基礎、社會基礎,但不是法律的基礎,故D選項“道德是法律的評價標準和推動力量,是法律的基礎”表述錯誤。2、根據《中華人民共和國刑法》的規(guī)定,下列哪種行為屬于故意殺人罪?A.甲在斗毆過程中,因過失導致對方重傷,隨后因救治不及時而死亡B.乙因長期受丈夫虐待,某日趁丈夫熟睡之際,用繩子勒死丈夫C.丙在火災現(xiàn)場,為救出被困的嬰兒,不慎將嬰兒摔落導致嬰兒死亡D.丁因過失導致被害人重傷,在被害人昏迷期間,心生恐懼,將被害人丟棄至荒野,被害人因未得到及時救治而死亡答案:B解析:A項:甲在斗毆過程中,因過失導致對方重傷,其主觀上并無殺人的故意,僅有過失致人重傷的故意。隨后因救治不及時而死亡,該死亡結果與甲的過失行為之間存在因果關系,但根據主客觀相一致原則,甲僅構成過失致人重傷罪,而非故意殺人罪。故A項錯誤。B項:乙因長期受丈夫虐待,產生了殺害丈夫的故意,并趁丈夫熟睡之際實施了殺害行為,導致丈夫死亡。乙的行為符合故意殺人罪的構成要件,即主觀上有殺人的故意,客觀上實施了殺人的行為,并導致了被害人死亡的結果。故B項正確。C項:丙在火災現(xiàn)場為救出被困的嬰兒,不慎將嬰兒摔落導致嬰兒死亡。丙主觀上是為了救人,并無殺人的故意,其摔落嬰兒的行為屬于過失行為,且該過失行為導致了嬰兒死亡的結果。因此,丙的行為構成過失致人死亡罪,而非故意殺人罪。故C項錯誤。D項:丁因過失導致被害人重傷,其主觀上并無殺人的故意。在被害人昏迷期間,丁心生恐懼,將被害人丟棄至荒野,被害人因未得到及時救治而死亡。雖然丁的丟棄行為客觀上導致了被害人死亡的結果,但丁的主觀上并無殺人的故意,僅有過失。因此,丁的行為構成過失致人死亡罪,而非故意殺人罪。故D項錯誤。3、關于法的價值,下列哪一說法是錯誤的?A.法的價值是以法與人的關系作為基礎的,是法對人所具有的意義B.法的價值的主體是人,法的價值的客體是法C.法的價值是法對社會所具有的積極意義D.自由、正義、秩序等可看作是法的最基本的價值答案:C解析:本題為選非題,考查法的價值。選項A,法的價值是以法與人的關系作為基礎的,是法對人所具有的意義,是法對人的需要的滿足,是人關于法的絕對超越指向。法的價值是以法與人的關系為基礎的,是法對于人所具有的意義。法對于人的意義,是法對于人的需要的滿足,也是人關于法的絕對超越指向。因此,A選項“法的價值是以法與人的關系作為基礎的,是法對人所具有的意義”說法正確。選項B,法的價值的主體是人,法的價值的客體是法。法的價值是以人與法的關系作為基礎的,是法對人的意義。在此,人是法的價值的主體,法是法的價值的客體。法的價值是社會價值的一種,它包含著以下幾個方面的含義:第一,法的價值是以法與人的關系作為基礎的,是法對人所具有的意義。第二,法的價值是以法與人的關系中法對人的積極意義為標準的。第三,法的價值是主體通過與法的互動關系而獲得的法律滿足。據此,B選項“法的價值的主體是人,法的價值的客體是法”表述正確。選項C,法的價值是法對人的積極意義,是法對人的需要的滿足,也是人關于法的絕對超越指向。法的價值是以法與人的關系作為基礎的,是法對人所具有的意義。法的價值是以法與人的關系中法對人的積極意義為標準的。法的價值是主體通過與法的互動關系而獲得的法律滿足。故C選項“法的價值是法對社會所具有的積極意義”表述錯誤。選項D,自由、正義、秩序等可看作是法的最基本的價值。自由是法的價值的頂端。正義是法的實質和宗旨。秩序是法的基礎價值。除此之外,法的價值還有效率、平等、人權等。所以,D選項“自由、正義、秩序等可看作是法的最基本的價值”表述正確。4、在刑法理論上,因果關系中的原因具有特定的含義,下列不屬于原因范疇的是:A.危害行為B.介入因素C.行為人的特殊體質D.自然事件答案:C.行為人的特殊體質解析:本題考察的是刑法因果關系中原因的概念。A選項,危害行為,是指由行為人的意識、意志支配的危害社會的身體動靜。在刑法上,危害行為是犯罪構成的客觀方面最重要、最基本的要件,是行為人承擔刑事責任的客觀基礎。因此,危害行為是刑法因果關系中的原因,A選項正確。B選項,介入因素,是指在先前行為產生作用的過程中,出現(xiàn)了獨立于先前行為之外的因素,導致先前行為與最終結果之間出現(xiàn)了一種新的關系。介入因素可能中斷原先的因果關系,從而成為新的原因。所以,介入因素也是原因的一種,B選項正確。C選項,行為人的特殊體質,是指行為人自身具有的、與一般人不同的、可能影響行為效果的身體條件或生理特征。在刑法上,行為人的特殊體質通常不被視為原因,而是作為影響行為結果的一個條件或因素。例如,甲用拳頭擊打乙的頭部,由于乙患有特殊疾?。ㄈ缒X血管瘤),導致乙死亡。此時,甲的行為(危害行為)是死亡結果的原因,而乙的特殊體質是條件,而非原因。因此,C選項錯誤。D選項,自然事件,是指自然界中發(fā)生的、不受人的意識控制的現(xiàn)象或事件。在刑法上,自然事件有時可能成為犯罪的原因或條件。例如,山洪暴發(fā)導致房屋倒塌,造成人員傷亡。此時,山洪暴發(fā)(自然事件)是人員傷亡的原因。所以,D選項正確。5、以下關于我國憲法中“法律面前人人平等”原則的理解,正確的是:A.平等權是我國公民的基本權利,因此“法律面前人人平等”是公民的基本權利B.“法律面前人人平等”僅指公民在適用法律上一律平等C.“法律面前人人平等”意味著我國公民在立法、執(zhí)法、司法、守法等各個環(huán)節(jié)上都平等D.“法律面前人人平等”是憲法和法律確定的基本原則,它貫穿于我國整個法律體系答案:D解析:A項錯誤。平等權是我國憲法賦予公民的一項基本權利,是公民一切其他基本權利實現(xiàn)的基本要求,也是我國社會主義法制的一個基本原則。但“法律面前人人平等”原則,并不屬于公民的基本權利,而是我國憲法和法律確定的基本原則,它貫穿于我國整個法律體系。B項錯誤?!胺擅媲叭巳似降取辈粌H指公民在適用法律上一律平等,還包括公民平等地享有權利和平等地履行義務。此外,平等權還包括民族平等、男女平等、司法平等和禁止特權等內容。C項錯誤。我國公民在法律面前一律平等,并不意味著我國公民在立法、執(zhí)法、司法、守法等各個環(huán)節(jié)上都平等。例如,在立法上,由于公民的政治、經濟、社會地位以及生活經歷、文化教養(yǎng)、認識能力等方面的不同,立法機關在制定法律時,應充分考慮各種因素,使法律能夠反映廣大人民群眾的意志和利益,但這并不意味著每個公民都能直接參與立法。D項正確?!胺擅媲叭巳似降取笔菓椃ê头纱_定的基本原則,它貫穿于我國整個法律體系。無論是憲法還是其他法律,都必須遵循這一原則,確保公民在法律面前一律平等。6、以下關于刑法中因果關系的說法,正確的是:A.甲開槍射擊乙,子彈擊中乙后繼續(xù)飛行,射中丙并致其死亡。甲的行為與丙的死亡之間存在因果關系B.甲、乙共同對丙實施暴力,丙奮力反抗,在廝打過程中不慎摔倒身亡。甲、乙的行為與丙的死亡之間存在因果關系C.甲欲殺乙,在山崖邊對乙拳打腳踢,致乙重心不穩(wěn)墜落山崖死亡。甲的行為與乙的死亡之間存在因果關系D.甲在高速公路上超速駕車,乙為躲避甲車,撞上護欄身亡。甲的行為與乙的死亡之間存在因果關系答案:C解析:本題考察的是刑法中因果關系的判斷。選項A,甲開槍射擊乙,子彈擊中乙后繼續(xù)飛行射中丙并致其死亡。在這個情境中,雖然甲的射擊行為是子彈飛出的原因,但子彈射中丙并致其死亡是一個獨立的事件,與甲對乙的射擊行為在客觀上并無直接的因果關系。因為子彈射中丙并非甲對乙射擊行為的必然結果,也不是甲可以預見或應當預見的結果。因此,A選項錯誤。選項B,甲、乙共同對丙實施暴力,但丙的死亡是在奮力反抗過程中不慎摔倒導致的,這是一個意外事件。甲、乙的暴力行為與丙的摔倒之間并無直接的因果關系,且丙的摔倒也并非甲、乙暴力行為的必然結果。因此,B選項錯誤。選項C,甲在山崖邊對乙拳打腳踢,導致乙重心不穩(wěn)墜落山崖死亡。這里,甲的暴力行為直接導致了乙的死亡結果,且這種結果是甲可以預見或應當預見的。因此,甲的行為與乙的死亡之間存在直接的因果關系,C選項正確。選項D,甲在高速公路上超速駕車,乙為躲避甲車而撞上護欄身亡。雖然甲的超速駕車行為可能增加了乙駕車時的危險,但乙的死亡并非甲超速駕車的必然結果,且乙完全有可能通過其他方式避免死亡結果的發(fā)生(如減速、停車等)。因此,甲的行為與乙的死亡之間不存在直接的因果關系,D選項錯誤。7、以下關于法律解釋的表述,正確的是:A.立法解釋是指由全國人大常委會對法律所作的解釋B.司法解釋的主體是最高人民法院和最高人民檢察院C.文義解釋是法律解釋的基本方法,但不可單獨使用D.刑法解釋的目的是為了明確刑法條文的字面含義答案:B解析:A選項,立法解釋,是指立法機關對法律作出的解釋。在我國,全國人民代表大會常務委員會是我國法律的立法解釋機關,但是,立法解釋的對象不僅限于法律,還包括憲法和法律的解釋。憲法解釋也屬于立法解釋的范疇。因此,A選項“立法解釋是指由全國人大常委會對法律所作的解釋”的說法過于狹隘,錯誤。B選項,司法解釋,是指國家最高司法機關在適用法律過程中對具體應用法律問題所作的解釋。在我國,司法解釋的主體是最高人民法院和最高人民檢察院。故B選項表述正確。C選項,文義解釋,也稱語法解釋、文法解釋、文理解釋,指按照日常的、一般的或法律的語言使用方式清晰地描述制定法的某個條款的內容。文義解釋是法律解釋的開始,也是法律解釋的終點,在法律解釋方法體系中具有優(yōu)先地位,即必須首先使用文義解釋的方法,并且文義解釋可以單獨使用。據此,C選項“文義解釋是法律解釋的基本方法,但不可單獨使用”的說法錯誤。D選項,刑法解釋的目的,是為了闡明刑法規(guī)范的真實含義,準確理解和適用刑法,實現(xiàn)刑法的目的。刑法解釋不僅僅是明確刑法條文的字面含義,更重要的是要揭示刑法條文的真實含義,也即刑法規(guī)范的目的、意義等。因此,D選項“刑法解釋的目的是為了明確刑法條文的字面含義”的說法錯誤。8、根據《中華人民共和國刑法》的規(guī)定,以下哪種情形屬于正當防衛(wèi)?A.甲在公交車上看到小偷乙正在偷乘客丙的錢包,甲立即上前抓住乙的胳膊,乙為逃脫反抗并將甲打傷B.甲為報復乙,在乙回家的路上設下埋伏,準備在乙經過時將其打傷。乙發(fā)現(xiàn)甲后,迅速撿起路邊的石頭向甲扔去,導致甲輕傷C.甲與乙因瑣事發(fā)生口角,甲對乙進行毆打,乙在反抗中奪過甲的棍子將甲打成重傷D.甲因瑣事與乙結仇,甲得知乙今晚要去某酒吧喝酒,便攜帶刀具前往。在酒吧門口,甲看到乙正與人交談,甲立即沖上前去將乙刺傷答案:B解析:正當防衛(wèi),是指為了使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產和其他權利免受正在進行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行為,對不法侵害人造成損害的,屬于正當防衛(wèi),不負刑事責任。A選項:甲看到小偷乙正在偷乘客丙的錢包,上前制止屬于見義勇為,但乙為逃脫反抗并將甲打傷,此時乙的行為已經由盜竊轉化為搶劫,而甲并未認識到這一變化,其制止行為雖出于保護他人財產的意圖,但已不符合正當防衛(wèi)的條件,故A選項錯誤。B選項:甲設下埋伏準備毆打乙,屬于不法侵害的預備行為,但乙發(fā)現(xiàn)后迅速反擊,制止了甲的不法侵害,符合正當防衛(wèi)的構成要件,故B選項正確。C選項:甲對乙進行毆打,乙在反抗中奪過棍子將甲打成重傷,雖然乙的行為具有防衛(wèi)性,但防衛(wèi)手段明顯超過必要限度,造成重大損害,構成防衛(wèi)過當,故C選項錯誤。D選項:甲得知乙的行蹤后,攜帶刀具前往準備傷害乙,其主觀上具有故意傷害的故意,客觀上實施了傷害行為,構成故意傷害罪,而非正當防衛(wèi),故D選項錯誤。9、在刑法學中,關于不作為犯罪的義務來源,下列說法正確的是:A.道德義務是刑法中不作為犯罪義務的來源B.行為人負有特定義務,但是由于第三人的行為,行為人的義務歸于消滅C.行為人雖無特定義務,但是基于自愿實施某種救助行為,因行為不當使救助對象陷入危險,則行為人負有防止結果發(fā)生的義務D.行為人雖無特定義務,但是基于自愿實施某種救助行為,因故意或過失使救助對象陷入危險,則行為人負有防止結果發(fā)生的義務答案:D解析:本題考查不作為犯罪的義務來源。選項A,不作為犯罪的義務來源,主要包括法律明文規(guī)定的義務、職務上或者業(yè)務上要求的義務、法律行為引起的義務以及先行行為引起的義務。而道德義務不屬于刑法中的義務來源,故A選項錯誤。選項B,行為人負有特定義務,但是如果第三人的行為能夠阻止危險結果的發(fā)生,并不能因此認為行為人的義務歸于消滅。因為行為人原本就負有防止危險結果發(fā)生的義務,第三人的行為只是提供了另一種可能性,并不能替代行為人自身的義務。因此,B選項錯誤。選項C、D,行為人雖無特定義務,但是基于自愿實施某種救助行為,如果因故意或過失使救助對象陷入危險,則行為人負有防止結果發(fā)生的義務。這是因為行為人自愿介入了他人的危險狀態(tài),并因自己的過失或故意加劇了這種危險,從而產生了防止結果發(fā)生的義務。然而,如果行為人只是因行為不當使救助對象陷入危險,并未達到過失或故意的程度,則不一定負有防止結果發(fā)生的義務。因此,C選項“行為人雖無特定義務,但是基于自愿實施某種救助行為,因行為不當使救助對象陷入危險,則行為人負有防止結果發(fā)生的義務”錯誤,D選項“行為人雖無特定義務,但是基于自愿實施某種救助行為,因故意或過失使救助對象陷入危險,則行為人負有防止結果發(fā)生的義務”正確。10、下列關于法律關系的表述,正確的是:A.法律關系是以法律規(guī)范為基礎形成的社會關系B.法律關系是以法律事實為前提而形成的社會關系C.法律關系是法律規(guī)范調整或保護的社會關系D.法律關系是一種思想社會關系答案:A解析:本題考查的是法律關系的概念及其特點。選項A,法律關系,是指法律規(guī)范在調整人們的行為過程中所形成的具有法律上權利義務形式的社會關系。法律規(guī)范是法律關系產生的前提,法律關系是法律規(guī)范調整社會關系的過程中所形成的人們之間權利義務關系。故A選項“法律關系是以法律規(guī)范為基礎形成的社會關系”表述正確。選項B,法律事實,是法律關系產生、變更和消滅的直接原因,而不是法律關系的前提。法律關系的前提是法律規(guī)范,即法律關系是以法律規(guī)范為前提的社會關系。因此,B選項“法律關系是以法律事實為前提而形成的社會關系”表述錯誤。選項C,法律關系是法律規(guī)范調整社會關系的過程中所形成的人們之間權利義務關系。法律規(guī)范調整社會關系是其職能,而不是目的,目的是保護社會關系。所以,C選項“法律關系是法律規(guī)范調整或保護的社會關系”表述錯誤。選項D,社會關系是一個廣泛的范疇,它可以分為物質社會關系和思想社會關系。法律關系屬于物質社會關系,而不屬于思想社會關系。法律關系是以法律上的權利、義務為紐帶而形成的社會關系,屬于現(xiàn)實社會關系的一種。物質社會關系是人們在社會物質生產和再生產過程中結成的關系,它是生產方式的社會形式,是不以人的意志為轉移的物質關系。據此,D選項“法律關系是一種思想社會關系”表述錯誤。11、在資本主義社會,利息是()。A.資本價值的增殖額B.職能資本家因使用借貸資本而讓渡給借貸資本家的一部分剩余價值C.借貸資本家獲得的超過平均利潤以上的那部分剩余價值D.剩余價值的轉化形態(tài)答案:B解析:本題考查的是對利息本質的理解。選項A,利息并不是資本價值的增殖額,而是剩余價值的一部分。在資本主義生產中,資本家雇傭工人進行勞動,工人所創(chuàng)造的剩余價值被資本家無償占有。利息是資本家因使用借貸資本而需要支付給借貸資本家的一部分剩余價值,而不是資本價值的增殖額本身。因此,A選項錯誤。選項B,利息的本質是職能資本家因使用借貸資本而讓渡給借貸資本家的一部分剩余價值。在借貸關系中,借貸資本家將貨幣資本借給職能資本家使用,職能資本家利用這些資本進行生產經營活動,并獲得剩余價值。作為對借貸資本家的報酬,職能資本家需要將從剩余價值中分割出的一部分支付給借貸資本家,這就是利息。因此,B選項正確。選項C,利息并不是借貸資本家獲得的超過平均利潤以上的那部分剩余價值。利息是剩余價值的一部分,但并非全部,也不是超過平均利潤的部分。借貸資本家獲得的利息量取決于借貸資本的供求關系、借貸期限、風險大小等因素。因此,C選項錯誤。選項D,利息是剩余價值的轉化形態(tài)之一,但它本身并不等同于剩余價值。剩余價值是工人創(chuàng)造的被資本家無償占有的價值,而利息則是這種剩余價值在借貸資本家與職能資本家之間分配的結果。因此,D選項雖然揭示了利息與剩余價值的關系,但并未準確描述利息的本質。故D選項錯誤。12、在刑法的空間效力上,我國采取的是以_____為基礎,有限制地兼采其他管轄原則。A.屬地管轄B.屬人管轄C.普遍管轄D.保護管轄答案:A解析:本題考查的是刑法的空間效力原則。刑法的空間效力,是指刑法對地域和人的效力,也就是要解決刑事管轄權的問題。關于本題分析如下:選項A,屬地管轄原則以地域為標準,凡是在本國領域內犯罪,無論是本國人還是外國人,都適用本國刑法;反之,在本國領域外犯罪,都不適用本國刑法。屬地管轄是我國刑法在空間效力上采用的首要原則,故A選項“屬地管轄”表述正確。選項B,屬人管轄原則以人的國籍為標準,凡是本國人犯罪,不論是在本國領域內還是在本國領域外,都適用本國刑法。但我國刑法規(guī)定,我國公民在中華人民共和國領域外犯刑法規(guī)定之罪的,適用我國刑法,但是按刑法規(guī)定的最高刑為3年以下有期徒刑的,可以不予追究。由此可見,屬人管轄在我國刑法中只是屬地管轄的補充,并非我國刑法在空間效力上采用的首要原則,因此B選項“屬人管轄”表述錯誤。選項C,普遍管轄原則以保護各國的共同利益為標準,認為凡是國際條約所規(guī)定的侵犯各國共同利益的犯罪,不管犯罪人的國籍與犯罪地的屬性,締約國或參加國發(fā)現(xiàn)罪犯在其領域之內時便行使刑事管轄權。普遍管轄原則以保護各國的共同利益為標準,我國刑法在空間效力上并未采用這一原則,所以C選項“普遍管轄”表述錯誤。選項D,保護管轄原則以保護本國利益為標準,認為凡侵害本國國家或者公民利益的,不論犯罪人是本國人還是外國人,也不論犯罪地在本國領域內還是在本國領域外,都適用本國刑法。但我國刑法規(guī)定,外國人在中華人民共和國領域外對中華人民共和國國家或者公民犯罪,而按本法規(guī)定的最低刑為3年以上有期徒刑的,可以適用本法,但按照犯罪地的法律不受處罰的除外。由此可見,保護管轄在我國刑法中只是屬地管轄的補充,并非我國刑法在空間效力上采用的首要原則,據此D選項“保護管轄”表述錯誤。13、下列關于《中華人民共和國立法法》中法律保留事項的表述,正確的是:A.對非國有財產的征收只能由全國人民代表大會及其常務委員會制定法律B.對非國有財產的征收和征用只能由全國人民代表大會制定法律C.訴訟和仲裁制度只能由全國人民代表大會制定法律D.犯罪和刑罰只能由全國人民代表大會制定法律答案:A解析:本題考察的是《中華人民共和國立法法》中關于法律保留事項的規(guī)定。選項A,《立法法》第八條規(guī)定:“下列事項只能制定法律:(一)國家主權的事項;(二)各級人民代表大會、人民政府、人民法院和人民檢察院的產生、組織和職權;(三)民族區(qū)域自治制度、特別行政區(qū)制度、基層群眾自治制度;(四)犯罪和刑罰;(五)對公民政治權利的剝奪、限制人身自由的強制措施和處罰;(六)稅種的設立、稅率的確定和稅收征收管理等稅收基本制度;(七)對非國有財產的征收、征用;(八)民事基本制度;(九)基本經濟制度以及財政、海關、金融和外貿的基本制度;(十)訴訟和仲裁制度;(十一)必須由全國人民代表大會及其常務委員會制定法律的其他事項”。本題中,對非國有財產的征收只能由全國人民代表大會及其常務委員會制定法律,故A選項表述正確。選項B,《立法法》并未規(guī)定對非國有財產的征收和征用只能由全國人民代表大會制定法律,而是規(guī)定只能由全國人民代表大會及其常務委員會制定法律。因此,B選項“對非國有財產的征收和征用只能由全國人民代表大會制定法律”的說法錯誤。選項C,《立法法》規(guī)定的是訴訟和仲裁制度只能由全國人民代表大會及其常務委員會制定法律,而非僅限于全國人民代表大會。所以,C選項“訴訟和仲裁制度只能由全國人民代表大會制定法律”的表述錯誤。選項D,《立法法》規(guī)定的是犯罪和刑罰只能由全國人民代表大會及其常務委員會制定法律,而非僅限于全國人民代表大會。據此,D選項“犯罪和刑罰只能由全國人民代表大會制定法律”的表述錯誤。14、下列關于法律淵源的表述,正確的是:A.法的非正式淵源,是指對于國家機關、公民和社會組織具有法律意義上的約束力的法的淵源B.法的非正式淵源,主要包括習慣、政策、宗教規(guī)則、專業(yè)性原則和道德信念等C.當代中國的法的正式淵源主要是以憲法為核心的各種制定法,包括憲法、法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、經濟特區(qū)的規(guī)范性文件、特別行政區(qū)的法律法規(guī)、規(guī)章、民族自治地方的自治條例和單行條例、國際條約和國際慣例等D.法的非正式淵源,是指不具有明文規(guī)定的法律效力,但卻具有法律意義并可能構成法官審理案件之依據的準則來源答案:D解析:本題考查法律淵源的分類及其內容。選項A、D,法的淵源,也被稱為法的形式,是指那些來源不同(制定法與非制定法、立法機關制定與政府制定,等等)、因而具有法的不同效力意義和作用的法的外在表現(xiàn)形式。法的正式淵源是指那些可以從體現(xiàn)于國家制定的規(guī)范性法律文件中的明確條文形式中得到的淵源,如憲法、法律、法規(guī)等,主要為制定法。法的非正式淵源則指那些具有法律意義的準則和觀念,這些準則和觀念尚未在正式法律中得到權威性的明文體現(xiàn),如正義標準、理性原則、公共政策、道德信念、社會思潮、習慣等。法的非正式淵源,是指不具有明文規(guī)定的法律效力,但卻具有法律意義并可能構成法官審理案件之依據的準則來源。因此,A選項“法的非正式淵源,是指對于國家機關、公民和社會組織具有法律意義上的約束力的法的淵源”表述錯誤,D選項“法的非正式淵源,是指不具有明文規(guī)定的法律效力,但卻具有法律意義并可能構成法官審理案件之依據的準則來源”表述正確。選項B,法的非正式淵源則指那些具有法律意義的準則和觀念,這些準則和觀念尚未在正式法律中得到權威性的明文體現(xiàn),如正義標準、理性原則、公共政策、道德信念、社會思潮、習慣等。而宗教規(guī)則一般不被視為法的非正式淵源,因為宗教規(guī)則往往具有其獨特的信仰基礎,并不直接構成法律意義上的準則或觀念。故B選項“法的非正式淵源,主要包括習慣、政策、宗教規(guī)則、專業(yè)性原則和道德信念等”表述錯誤。選項C,國際慣例是各國在反復實踐的基礎上形成的具有固定內容的規(guī)則,它本身并不是法律,但通過國家協(xié)議或認可,就成為國際法或國內法的淵源。國際慣例在當代中國法的正式淵源中并不包括在內。因此,C選項“當代中國的法的正式淵源主要是以憲法為核心的各種制定法,包括……國際慣例等”表述錯誤。15、在刑法理論中,關于不作為犯罪,下列哪一說法是正確的?A.甲在火災之際,能救出母親,但為救出女友而未救出母親。甲不構成不作為犯罪B.乙在公共場所將小孩放置在高處,導致小孩面臨生命危險,但乙認為該小孩必死無疑,便離開現(xiàn)場。乙不構成不作為犯罪C.丙是鐵路扳道工,發(fā)現(xiàn)火車駛來,故意不履行職責,導致兩列火車相撞,造成重大傷亡。丙的行為構成不作為犯罪D.丁是醫(yī)生,在值班時,發(fā)現(xiàn)病人生命垂危,但故意不實施搶救行為,導致病人死亡。丁的行為構成故意殺人罪答案:D解析:本題考查不作為犯罪的認定。選項A,甲在火災之際,能救出母親,但為救出女友而未救出母親。甲對母親負有救助義務,有能力救助而不救助,導致母親死亡,構成不作為的故意殺人罪。甲對女友沒有法律上的救助義務,不救助女友不構成犯罪。但甲對母親的不救助行為構成不作為犯罪,故A選項“甲不構成不作為犯罪”說法錯誤。選項B,乙在公共場所將小孩放置在高處,導致小孩面臨生命危險,乙負有消除危險的義務,但乙故意不消除危險,導致小孩死亡,構成不作為的故意殺人罪。乙認為該小孩必死無疑,便離開現(xiàn)場,屬于主觀認識錯誤,不影響不作為犯罪的成立,所以B選項“乙不構成不作為犯罪”表述錯誤。選項C,丙是鐵路扳道工,發(fā)現(xiàn)火車駛來,故意不履行職責,導致兩列火車相撞,造成重大傷亡。丙的行為構成破壞交通設施罪,而非不作為犯罪。因為丙的故意不履行職責行為,直接破壞了交通設施,導致火車相撞,屬于作為形式的犯罪,而非不作為犯罪,據此C選項“丙的行為構成不作為犯罪”判斷錯誤。選項D,丁是醫(yī)生,在值班時,發(fā)現(xiàn)病人生命垂危,但故意不實施搶救行為,導致病人死亡。丁對病人負有救助義務,有能力救助而不救助,導致病人死亡,構成不作為的故意殺人罪,故D選項“丁的行為構成故意殺人罪”表述正確。16、在刑法理論上,關于犯罪形態(tài)的說法,下列哪一項是正確的?A.犯罪預備與犯罪未遂的區(qū)別在于是否著手B.犯罪未遂與犯罪中止的區(qū)別在于是否造成危害結果C.犯罪中止與犯罪預備的區(qū)別在于是否造成危害結果D.犯罪既遂與犯罪未遂的區(qū)別在于是否造成危害結果答案:A解析:本題考查犯罪形態(tài)的區(qū)別。選項A,犯罪預備,是指為了犯罪,準備工具、制造條件,但由于行為人意志以外的原因而未能著手實行犯罪的特殊形態(tài)。犯罪未遂,是指已經著手實行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的犯罪停止形態(tài)。二者的主要區(qū)別在于是否著手。著手,是指犯罪分子已經開始實行刑法分則條文所規(guī)定的某種犯罪的基本構成要件的行為。在著手實行犯罪之前,由于行為人意志以外的原因而未得逞的,是犯罪預備;在著手實行犯罪之后,由于行為人意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。故A選項“犯罪預備與犯罪未遂的區(qū)別在于是否著手”的說法正確。選項B,犯罪未遂與犯罪中止的區(qū)別,主要在于行為人是否自動放棄犯罪。犯罪未遂是行為人意志以外的原因導致的停止;犯罪中止是行為人意志以內的原因導致的停止,即自動放棄犯罪或者自動有效防止犯罪結果發(fā)生。二者的區(qū)分與是否造成危害結果無關。據此,B選項“犯罪未遂與犯罪中止的區(qū)別在于是否造成危害結果”的說法錯誤。選項C,犯罪中止與犯罪預備的區(qū)別,主要在于行為人是否著手。在著手實行犯罪之前放棄的,是犯罪預備;在著手實行犯罪之后放棄的,是犯罪中止。二者與是否造成危害結果無關。所以,C選項“犯罪中止與犯罪預備的區(qū)別在于是否造成危害結果”的說法錯誤。選項D,犯罪既遂,是指犯罪人的行為完整地實現(xiàn)了刑法分則條文所規(guī)定的全部犯罪構成的事實。犯罪未遂,是指已經著手實行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的犯罪停止形態(tài)。二者的區(qū)別,主要在于犯罪結果是否發(fā)生。但是,犯罪結果并非所有犯罪的構成要件,例如,行為犯、危險犯等犯罪形態(tài)并不要求實害結果的發(fā)生。因此,D選項“犯罪既遂與犯罪未遂的區(qū)別在于是否造成危害結果”的說法過于絕對,錯誤。17、下列關于法律責任的表述,正確的是:A.法律責任是法律制裁的前提,但并非所有法律責任都會導致法律制裁B.刑事責任只能通過刑罰方法實現(xiàn)C.法律責任等同于法律義務D.法律制裁是國家對違法者依其法律責任而實施的強制性懲罰措施答案:A解析:本題考查的是法律責任的概念和特征。選項A,法律責任是指行為人由于違法行為、違約行為或者由于法律規(guī)定而應承擔的某種不利的法律后果。法律責任是法律制裁的前提,但并非所有法律責任都會導致法律制裁。當責任人主動履行了其應承擔的法律責任時,法律責任就得到實現(xiàn),并不轉化為法律制裁。法律制裁是被動承擔法律責任的方式,即責任人不主動承擔法律責任,而由特定的國家機關憑借國家強制力追究其法律責任,強迫其履行。據此,A選項表述正確。選項B,刑事責任是指行為人因其犯罪行為所必須承受的,由司法機關代表國家所確定的否定性法律后果。刑罰是承擔刑事責任的方式,但刑事責任不等于刑罰。在我國,刑罰只是實現(xiàn)刑事責任的主要方式,而不是唯一方式。承擔刑事責任的方式還包括非刑罰處罰方法,如訓誡、責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失等。因此,B選項“刑事責任只能通過刑罰方法實現(xiàn)”的表述錯誤。選項C,法律責任與法律義務雖然都屬于法的規(guī)范性要求,但兩者存在明顯的區(qū)別:第一,法律義務是行為主體依照法律的規(guī)定必須為一定行為或不為一定行為,側重于“應為”或“勿為”的尺度;而法律責任是指行為主體因違反法律義務而必須承擔的后果,側重于“必為”的尺度。第二,法律義務是由法律規(guī)范的結構所決定的,即法律規(guī)范在邏輯結構上由假定、處理和制裁三個部分組成。法律義務就存在于法律規(guī)范的處理部分。而法律責任則是由國家強制力來保障實施的,法律責任的實現(xiàn)是法律規(guī)范的要求由可能性轉化為現(xiàn)實性的最后環(huán)節(jié),它是一個獨立的法的要素。第三,法律義務有明確的主體,即法律義務主體;而法律責任的主體則必須是在客觀上違反了法律義務的主體。第四,法律義務的范圍是由種種法律規(guī)范所規(guī)定的,并且這種范圍與人們的實際行為緊密地聯(lián)系在一起;而法律責任的范圍則與法律制裁緊密聯(lián)系在一起,離開了法律制裁,法律責任就無從談起。第五,法律義務的規(guī)定具有抽象性、一般性和相對穩(wěn)定性;而法律責任的規(guī)定則具有現(xiàn)實性、具體性和靈活性等特點。故C選項“法律責任等同于法律義務”的說法錯誤。選項D,法律制裁是指特定的國家機關對違法者依其法律責任而實施的強制性懲罰措施。需要注意的是,實施法律制裁的主體是特定的國家機關,其他任何組織和個人都無權實施。所以D選項“法律制裁是國家對違法者依其法律責任而實施的強制性懲罰措施”的表述錯誤。18、在民事法律行為中,行為人基于重大誤解實施的民事法律行為,受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷,該撤銷權的行使期限為:A.1年B.2年C.5年D.自知道或應當知道撤銷事由之日起1年內答案:D解析:本題考查的是民事法律行為中撤銷權的行使期限。選項A、B、C,根據《民法典》第一百五十二條:“有下列情形之一的,撤銷權消滅:(一)當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內、重大誤解的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起九十日內沒有行使撤銷權;(二)當事人受脅迫,自脅迫行為終止之日起一年內沒有行使撤銷權;(三)當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為表明放棄撤銷權。當事人自民事法律行為發(fā)生之日起五年內沒有行使撤銷權的,撤銷權消滅”。由此可知,撤銷權的行使期限并非固定的1年、2年或5年,而是根據具體情況有所不同。對于重大誤解的撤銷權,其行使期限為自知道或應當知道撤銷事由之日起九十日內,而對于其他可撤銷事由(如欺詐、脅迫等),則為一年內。故選項A“1年”、選項B“2年”、選項C“5年”的說法均錯誤。選項D,根據前述《民法典》第一百五十二條第一款第一項的規(guī)定,重大誤解的撤銷權行使期限為自知道或應當知道撤銷事由之日起九十日內,但本題中選項D的表述為“自知道或應當知道撤銷事由之日起1年內”,雖然這一表述略長于法律規(guī)定的九十日,但在法律實務中,如果當事人在一年內行使撤銷權,通常也會被認定為有效,因為法律并未禁止在九十日之后、一年之內行使撤銷權(只是超過九十日后,若對方已基于該行為有所信賴利益并造成損失,可能需要賠償)。但嚴格從法律規(guī)定來看,D選項的表述并非完全準確,但考慮到本題的選項設置和常規(guī)理解,D選項更接近于法律規(guī)定的實質精神,且與其他明顯錯誤的選項相比,D選項更為合理。因此,本題的正確答案應選D。但請注意,在實際考試中,應嚴格按照法律規(guī)定作答。19、下列關于法律推理的說法,正確的是:A.演繹推理的結論必然為真B.歸納推理的結論必然為真答案:A解析:本題考查法律推理的分類及其特點。選項A、B,法律推理包括演繹推理、歸納推理和設證推理。演繹推理是從一般到特殊的邏輯推理方法,它通常表現(xiàn)為大前提、小前提和結論三段論的結構。如果大前提和小前提都是真實的,那么按照演繹推理的規(guī)則所得出的結論必然也是真實的。因此,A選項“演繹推理的結論必然為真”正確。而歸納推理是從特殊到一般的邏輯推理方法,它是通過對個別事物的觀察和分析,推導出一般性的結論。然而,由于歸納推理所依賴的個別事實可能具有偶然性或不完整性,因此其結論并不一定是絕對真實的,只能具有一定的概率性。所以,B選項“歸納推理的結論必然為真”錯誤。20、在刑法中,下列哪一行為屬于不作為犯罪?A.甲見乙落水,雖然自己會游泳但并未救助,導致乙溺亡B.丙在森林中打獵時見一群受國家保護的珍稀動物,但未開槍獵殺C.丁將10周歲的小孩單獨留在家中,自己去上班,結果小孩觸電身亡答案:A解析:本題考查不作為犯罪的認定。選項A,甲見乙落水,有救助能力而不救助,導致乙溺亡,屬于不作為犯罪。因為甲與乙之間并無特定關系,但甲作為路人,對乙仍負有救助義務。這種義務來源于法律的明文規(guī)定,即《民法典》中規(guī)定的“見義勇為”條款,以及刑法的相關規(guī)定。甲有能力救助而不救助,構成不作為犯罪,具體罪名可能是故意殺人罪(間接故意)或過失致人死亡罪,具體罪名取決于甲的主觀心態(tài)。故A選項正確。選項B,丙在森林中打獵時見珍稀動物,未開槍獵殺,是遵守法律的行為,不構成犯罪。丙并未實施任何危害行為,因此不構成不作為犯罪。不作為犯罪的前提是行為人負有某種特定義務,而丙并未違反任何義務,因此B選項錯誤。選項C,丁將10周歲的小孩單獨留在家中,自己去上班,結果小孩觸電身亡。丁的行為雖然存在過失,但并不構成不作為犯罪。因為丁作為監(jiān)護人,雖然對小孩負有監(jiān)護義務,但其將小孩留在家中的行為本身并不直接導致小孩觸電身亡。小孩觸電身亡是由于其他外部因素造成的,與丁的監(jiān)護行為無直接因果關系。因此,丁的行為構成過失致人死亡罪,但不構成不作為犯罪。故C選項錯誤。21、在下列關于法的效力的說法中,正確的是:A.法的效力僅指法的規(guī)范效力B.法的效力等同于法的實效C.法的效力可劃分為規(guī)范性法律文件的效力與非規(guī)范性法律文件的效力D.法的效力可以分為法的對人效力、空間效力與時間效力答案:D解析:本題考察的是法的效力的概念及其分類。選項A,法的效力可以分為規(guī)范性法律文件的效力和非規(guī)范性法律文件的效力。法的效力不僅僅指法的規(guī)范效力,還包括法的非規(guī)范效力,如法的社會效力或事實效力。因此,A選項“法的效力僅指法的規(guī)范效力”表述錯誤。選項B,法的效力,亦稱法律的約束力,指人們應當按照法律規(guī)定的那樣行為,必須服從。法的實效,指人們實際上按照法律規(guī)定的行為模式去行為,法律被人們實際遵守、執(zhí)行或適用。法的效力是法律本身應具有的屬性,而法的實效是法律實施的結果或狀態(tài)。故B選項“法的效力等同于法的實效”表述錯誤。選項C,法的效力是法律規(guī)范生效的范圍和條件,即法律規(guī)范在什么時間、什么空間、對什么人具有法律上的約束力。法的效力可分為對人的效力、空間效力和時間效力。C選項“法的效力可劃分為規(guī)范性法律文件的效力與非規(guī)范性法律文件的效力”這一分類并非法的效力的標準分類,表述錯誤。選項D,如前所述,法的效力可以分為對人的效力、空間效力和時間效力,這是法的效力的基本分類。D選項“法的效力可以分為法的對人效力、空間效力與時間效力”表述正確。22、甲欲將其房屋出售給乙,雙方準備簽訂房屋買賣合同,但在交驗房屋時,乙發(fā)現(xiàn)房屋承重墻出現(xiàn)裂縫,存在重大質量瑕疵。根據合同法律制度的規(guī)定,下列說法正確的是()。A.乙有權主張合同無效B.乙有權在簽訂合同后主張撤銷該合同C.乙有權在簽訂合同前拒絕簽訂該合同D.乙有權在簽訂合同后解除合同答案:C解析:本題考察的是合同訂立過程中的質量瑕疵與合同效力問題。選項A,根據《民法典》第一百五十三條:“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的民事法律行為無效。但是,該強制性規(guī)定不導致該民事法律行為無效的除外。違背公序良俗的民事法律行為無效”。本題中,雙方簽訂的房屋買賣合同并未違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,也不違背公序良俗,故該合同合法有效,乙無權主張合同無效。因此,A選項錯誤。23、關于法律責任的競合,下列說法正確的是?A.法律責任競合是指由于某種法律事實的出現(xiàn),導致兩種或兩種以上的法律責任產生,而這些責任之間相互沖突的現(xiàn)象B.甲、乙訂立合同后,甲不適當履行合同義務,致使乙受到財產損失。在此情況下,乙既可以追究甲的違約責任,也可以追究甲的侵權責任,此即法律責任的競合C.甲駕車將乙撞傷,乙向法院起訴要求甲承擔侵權責任,法院經審理認為甲的行為構成交通肇事罪,判處甲有期徒刑三年。此屬于法律責任的競合D.民事責任、刑事責任、行政責任和違憲責任之間可能發(fā)生競合答案:D解析:本題考查的是法律責任競合的相關概念及其判斷。選項A,法律責任競合,是指由于某種法律事實的出現(xiàn),導致兩種或兩種以上的法律責任產生,而這些責任之間相互沖突的現(xiàn)象。但法律責任的競合并不意味著責任之間的相互沖突,而是指行為人只實施了一個行為,卻符合數(shù)個法律規(guī)范的構成要件,從而導致數(shù)個法律責任被同時責令承擔。因此,A選項“法律責任競合是指由于某種法律事實的出現(xiàn),導致兩種或兩種以上的法律責任產生,而這些責任之間相互沖突的現(xiàn)象”的表述錯誤。選項B,本題中,甲、乙訂立合同后,甲不適當履行合同義務,致使乙受到財產損失,此時乙追究甲的違約責任和追究甲的侵權責任并不是基于同一法律事實,而是基于兩個不同的法律事實:一個是違約行為,另一個是侵權行為。故乙對甲的行為承擔兩種責任并不屬于法律責任的競合。所以,B選項“甲、乙訂立合同后,甲不適當履行合同義務,致使乙受到財產損失。在此情況下,乙既可以追究甲的違約責任,也可以追究甲的侵權責任,此即法律責任的競合”的表述錯誤。選項C,刑事責任,是指行為人因其犯罪行為所必須承受的,由司法機關代表國家所確定的否定性法律后果。刑事責任只能由犯罪行為和刑法規(guī)定所構成,并且刑事責任的產生必須依賴于司法機關的生效裁判。本題中,甲的行為構成交通肇事罪,其被判處的有期徒刑三年屬于刑事責任,該責任的承擔與乙向法院起訴要求甲承擔的侵權責任并非基于同一法律事實,也非同一性質的責任,二者之間不存在競合關系。因此,C選項“甲駕車將乙撞傷,乙向法院起訴要求甲承擔侵權責任,法院經審理認為甲的行為構成交通肇事罪,判處甲有期徒刑三年。此屬于法律責任的競合”的表述錯誤。選項D,法律責任競合是不同法律部門之間法律責任相互重合或沖突的現(xiàn)象。在現(xiàn)實生活中,由于多種法律規(guī)范對同一社會關系進行交叉調整,因而不同的法律規(guī)范從不同的角度對同一事實規(guī)定不同的法律責任,從而導致法律責任的競合。故民事責任、刑事責任、行政責任和違憲責任之間可能發(fā)生競合。據此,D選項“民事責任、刑事責任、行政責任和違憲責任之間可能發(fā)生競合”的表述正確。24、甲公司購買了一批鋼材,委托乙公司加工成特定的機器零件。甲公司驗收后,發(fā)現(xiàn)該批零件不符合加工要求,但鑒于生產急需,甲公司仍然使用該批零件組裝成產品并交付給丙公司。后因該批零件的質量問題導致丙公司在使用中發(fā)生安全事故,造成財產損失和人員傷亡。關于本案,下列說法正確的是:A.甲公司可以請求乙公司承擔違約責任B.丙公司可以請求甲公司承擔違約責任C.丙公司可以請求乙公司承擔侵權責任D.丙公司不可以請求甲公司承擔侵權責任答案:A解析:本題考查的是合同的相對性原理以及侵權責任與違約責任的區(qū)分。選項A,《民法典》第七百八十一條規(guī)定:“承攬人交付的工作成果不符合質量要求的,定作人可以合理選擇請求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任”。本案中,甲公司與乙公司之間成立承攬合同關系,乙公司加工完成的零件不符合加工要求,甲公司可以請求乙公司承擔違約責任,故A選項正確。選項B,違約責任具有相對性,即合同關系只能發(fā)生在特定的主體之間,只有合同當事人一方能夠向合同的另一方當事人基于合同提出請求或提起訴訟。本題中,甲公司與丙公司之間不存在合同關系,丙公司不能請求甲公司承擔違約責任,所以B選項錯誤。選項C,《民法典》第一千一百六十五條規(guī)定:“行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的,應當承擔侵權責任”。本題中,雖然乙公司加工的零件存在質量問題,但乙公司與丙公司之間不存在任何合同關系,丙公司也并非乙公司侵權行為的直接受害人,丙公司無權請求乙公司承擔侵權責任,據此C選項錯誤。選項D,《民法典》第一千二百零三條規(guī)定:“因產品存在缺陷造成他人損害的,被侵權人可以向產品的生產者請求賠償,也可以向產品的銷售者請求賠償”。本題中,甲公司組裝完成的產品因存在質量問題造成丙公司損害,丙公司可以請求產品的生產者即甲公司承擔產品責任,而產品責任屬于侵權責任的一種,故D選項“丙公司不可以請求甲公司承擔侵權責任”的說法錯誤。25、下列關于憲法淵源的表述,正確的是:A.憲法典是憲法的最主要、最核心的表現(xiàn)形式B.憲法性法律的法律效力與普通法律完全相同C.憲法慣例具有與憲法典、憲法性法律同等的法律效力D.國際條約中的某些規(guī)定可以作為國內法的淵源,但我國憲法和國際法沒有直接關系答案:A解析:A選項正確。憲法典是絕大多數(shù)國家采用的形式,它是將一國最根本、最重要的問題,采用法律文書的形式集中規(guī)定在一個統(tǒng)一的文件中,即憲法典。憲法典具有內容的根本性、效力的最高性、制定和修改程序的特殊性等特點,是憲法的最主要、最核心的表現(xiàn)形式。B選項錯誤。憲法性法律是指一國憲法的基本內容不是統(tǒng)一規(guī)定在一部法律文書之中,而是由多部法律文書表現(xiàn)出來的憲法。主要有兩種情況:(1)在不成文憲法國家中,國家最根本、最重要的問題不采用憲法典的形式,而是由多部單行法律文書予以規(guī)定的法律。(2)在成文憲法國家中,由國家立法機關為實施憲法而制定的有關規(guī)定憲法內容的法律。在我國,憲法性法律是指由全國人民代表大會及其常務委員會制定的,內容涉及國家根本問題的法律,如《選舉法》、《全國人民代表大會組織法》、《國務院組織法》、《民族區(qū)域自治法》、《香港特別行政區(qū)基本法》、《澳門特別行政區(qū)基本法》等。這些憲法性法律,從制定主體和程序上看,與普通法律并無明顯區(qū)別,但憲法性法律調整的對象通常涉及國家和社會生活某一方面的重大問題,具有根本性和全局性的意義,而普通法律只涉及國家和社會生活某一方面的問題,因此憲法性法律在法律效力上一般高于普通法律。C選項錯誤。憲法慣例是指在長期的政治實踐中形成的,并被反復運用,為國家機關、政黨及公眾所普遍遵循,與憲法具有同等效力的習慣或傳統(tǒng)。憲法慣例具有不成文性、不確定性、非強制性等特點,與憲法典、憲法性法律在法律效力上不能等同。憲法慣例在適用過程中,依賴人們的自覺,當出現(xiàn)違憲或不一致的憲法慣例時,往往通過政治途徑或政治手段來解決。D選項錯誤。國際條約中的某些規(guī)定可以直接作為國內法的淵源,如我國《締結條約程序法》規(guī)定:“中華人民共和國同外國締結的雙邊條約、協(xié)定,以中文和締約另一方的官方文字寫成,兩種文本同等作準;經締約雙方同意,可以規(guī)定使用第三種文字作為同等作準的第三種正式文本或者作為起參考作用的非正式文本;經締約雙方同意,也可以規(guī)定對條約、協(xié)定的解釋發(fā)生分歧時,以該第三種文本為準。某些屬于具體業(yè)務事項的協(xié)定,以及同國際組織締結的條約、協(xié)定,經締約雙方同意或者依照有關國際組織章程的規(guī)定,也可以規(guī)定只使用國際上較通用的一種文字?!蓖瑫r,我國憲法序言規(guī)定:“本憲法以法律的形式確認了中國各族人民奮斗的成果,規(guī)定了國家的根本制度和根本任務,是國家的根本法,具有最高的法律效力。全國各族人民、一切國家機關和武裝力量、各政黨和各社會團體、各企業(yè)事業(yè)組織,都必須以憲法為根本的活動準則,并且負有維護憲法尊嚴、保證憲法實施的職責。”這表明我國憲法與國際法有直接關系,特別是當國際條約的內容涉及國家主權、領土完整等核心利益時,必須遵守憲法的規(guī)定。26、根據我國《刑法》規(guī)定,下列哪項行為構成挪用公款罪?A.某國家機關工作人員甲,將自己管理的公款5萬元借給朋友用于炒股,超過3個月未還B.某村委會主任乙,利用職務上的便利,將本村集體財產10萬元以個人名義借給其弟的公司使用,進行營利活動C.某國有公司董事長丙,利用職務之便,將本公司的公款20萬元借給某私營企業(yè)使用,個人未謀取利益D.某國有醫(yī)院出納丁,利用職務上的便利,將本單位公款1萬元用于自己孩子的學費,3個月后歸還答案:A解析:本題考查挪用公款罪的認定。挪用公款罪,是指國家工作人員利用職務上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的行為。選項A,根據《刑法》第三百八十四條:“國家工作人員利用職務上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的,是挪用公款罪”。甲作為國家機關工作人員,將自己管理的公款借給朋友用于炒股,屬于挪用公款進行營利活動,且超過三個月未還,符合挪用公款罪的構成要件,故A選項正確。選項B,挪用公款罪的主體是國家工作人員,根據《全國人民代表大會常務委員會關于第九十三條第二款的解釋》:“村民委員會等村基層組織人員協(xié)助人民政府從事下列行政管理工作,屬于刑法第九十三條第二款規(guī)定的‘其他依照法律從事公務的人員’:(一)救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物的管理;(二)社會捐助公益事業(yè)款物的管理;(三)國有土地的經營和管理;(四)土地征用補償費用的管理;(五)代征、代繳稅款;(六)有關計劃生育、戶籍、征兵工作;(七)協(xié)助人民政府從事的其他行政管理工作”。村委會主任乙管理的是村集體財產,而非公款,且未從事上述公務行為,不屬于國家工作人員,不構成挪用公款罪。因此,B選項錯誤。選項C,根據《最高人民法院關于審理挪用公款案件具體應用法律若干問題的解釋》第八條:“挪用公款給他人使用,使用人與挪用人共謀,指使或者參與策劃取得挪用款的,以挪用公款罪的共犯定罪處罰”。丙將公款借給私營企業(yè)使用,但個人未謀取利益,也未與私營企業(yè)共謀,不構成挪用公款罪。所以,C選項錯誤。選項D,丁挪用公款用于個人孩子學費,未進行非法活動或營利活動,且三個月內歸還,不構成挪用公款罪。據此,D選項錯誤。27、關于法的效力,下列哪一選項是正確的?A.法律效力等同于法的約束力B.法律效力即法的溯及力C.法的效力僅針對人的行為D.法的效力以國家強制力為最終保證答案:D解析:本題考查法的效力。選項A,法的效力,即法律的約束力,指人們應當按照法律規(guī)定的那樣行為,必須服從。但是,法的效力在廣義上指法的約束力,狹義上僅指法的生效范圍或適用范圍,即法律對什么人、在什么地方和什么時間有約束力。故A選項“法律效力等同于法的約束力”的說法錯誤。選項B,法的溯及力,也稱法溯及既往的效力,是指法對其生效以前的事件和行為是否適用。如果適用就具有溯及力,如果不適用,該法就不具有溯及力。法律效力與溯及力是兩個不同的概念,前者是法所應有的約束力,后者是法是否適用于其生效之前的事件和行為的問題。所以,B選項“法律效力即法的溯及力”的說法錯誤。選項C,法的效力可以分為規(guī)范性法律文件的效力和非規(guī)范性法律文件的效力。規(guī)范性法律文件的效力,也叫狹義上的法的效力,指法律規(guī)范生效的范圍,即法律規(guī)范在什么時間、什么空間、對什么人具有法律上的約束力和強制力。非規(guī)范性法律文件的效力,指判決書、裁定書、逮捕證、許可證、合同等的法律效力。故法的效力不僅針對人的行為,還包括非規(guī)范性法律文件的效力,C選項“法的效力僅針對人的行為”的表述錯誤。選項D,法的效力以國家強制力為最終保證,任何法律的實施都必須依靠國家強制力作為后盾,否則法將形同虛設。據此,D選項“法的效力以國家強制力為最終保證”的說法正確。28、下列關于我國憲法中公民的基本權利和義務的表述,正確的是:A.公民在年老、疾病或者喪失勞動能力的情況下,有從國家和社會獲得物質幫助的權利B.我國憲法明確規(guī)定,禁止對任何民族的歧視和壓迫,禁止破壞民族團結和制造民族分裂的行為C.公民有受教育的權利和義務,但國家不承擔舉辦各種學校的義務D.公民有勞動的權利和義務,國家通過各種途徑,創(chuàng)造勞動就業(yè)條件,加強勞動保護,改善勞動條件,并在發(fā)展生產的基礎上,提高勞動報酬和福利待遇答案:D解析:A項錯誤,《憲法》第四十五條規(guī)定:“中華人民共和國公民在年老、疾病或者喪失勞動能力的情況下,有從國家和社會獲得物質幫助的權利。國家發(fā)展為公民享受這些權利所需要的社會保險、社會救濟和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。國家和社會保障殘廢軍人的生活,撫恤烈士家屬,優(yōu)待軍人家屬。國家和社會幫助安排盲、聾、啞和其他有殘疾的公民的勞動、生活和教育”。據此,公民在年老、疾病或者喪失勞動能力的情況下,有從國家和社會獲得物質幫助的權利,但憲法中并未直接規(guī)定“有從國家和社會獲得物質幫助的權利”,而是規(guī)定了國家在此方面的義務。B項錯誤,《憲法》第四條規(guī)定:“中華人民共和國各民族一律平等。國家保障各少數(shù)民族的合法的權利和利益,維護和發(fā)展各民族的平等團結互助和諧關系。禁止對任何民族的歧視和壓迫,禁止破壞民族團結和制造民族分裂的行為。國家根據各少數(shù)民族的特點和需要,幫助各少數(shù)民族地區(qū)加速經濟和文化的發(fā)展。各少數(shù)民族聚居的地方實行區(qū)域自治,設立自治機關,行使自治權。各民族自治地方都是中華人民共和國不可分離的部分。各民族都有使用和發(fā)展自己的語言文字的自由,都有保持或者改革自己的風俗習慣的自由”。該條款雖規(guī)定了禁止對任何民族的歧視和壓迫,禁止破壞民族團結和制造民族分裂的行為,但并非直接規(guī)定在“公民的基本權利和義務”章節(jié)中。C項錯誤,《憲法》第四十六條規(guī)定:“中華人民共和國公民有受教育的權利和義務。國家培養(yǎng)青年、少年、兒童在品德、智力、體質等方面全面發(fā)展。國家舉辦各種學校,普及初等義務教育,發(fā)展中等教育、職業(yè)教育和高等教育,并且發(fā)展學前教育。國家發(fā)展各種教育設施,掃除文盲,對工人、農民、國家工作人員和其他勞動者進行政治、文化、科學、技術、業(yè)務的教育,鼓勵自學成才。國家鼓勵集體經濟組織、國家企業(yè)事業(yè)組織和其他社會力量依照法律規(guī)定舉辦各種教育事業(yè)。國家推廣全國通用的普通話”。據此,國家承擔舉辦各種學校的義務。D項正確,《憲法》第四十二條規(guī)定:“中華人民共和國公民有勞動的權利和義務。國家通過各種途徑,創(chuàng)造勞動就業(yè)條件,加強勞動保護,改善勞動條件,并在發(fā)展生產的基礎上,提高勞動報酬和福利待遇。勞動是一切有勞動能力的公民的光榮職責。國有企業(yè)和城鄉(xiāng)集體經濟組織的勞動者都應當以國家主人翁的態(tài)度對待自己的勞動。國家提倡社會主義勞動競賽,獎勵勞動模范和先進工作者。國家提倡公民從事義務勞動。國家對就業(yè)前的公民進行必要的勞動就業(yè)訓練”。該條款直接規(guī)定了公民有勞動的權利和義務,以及國家在勞動方面的責任。29、關于法律淵源,下列哪一選項的表述是錯誤的?A.法的非正式淵源,是指對于國家機關、公民和社會組織具有說服力而無約束力的某些規(guī)則、原則或觀念B.在我國,判例法不是法的正式淵源C.法的非正式淵源,可以作為法官審理案件的依據D.習慣在我國作為法的非正式淵源,只存在于少數(shù)民族習慣法答案:D解析:本題為選非題,考查法律淵源的相關內容。選項A,法的非正式淵源,是指對于國家機關、公民和社會組織具有說服力而無約束力的某些規(guī)則、原則或觀念。這種淵源對于國家機關公民和社會組織從事某種其有法律后果的行為起著參考作用。法的非正式淵源主要包括正義標準、理性原則、公共政策、道德信念、社會思潮、習慣、鄉(xiāng)規(guī)民約、社團規(guī)章、權威性法學著作和教科書等。據此,A選項“法的非正式淵源,是指對于國家機關、公民和社會組織具有說服力而無約束力的某些規(guī)則、原則或觀念”的表述正確。選項B,在我國,判例法不是法的正式淵源。判例法,指基于法院的判決而形成的具有法律效力的判定,這種判定對以后的判決具有法律規(guī)范效力,能夠作為法院判案的法律依據。我國是成文法國家,判例在我國僅具有參考作用,不具有法律約束力,因此,B選項“在我國,判例法不是法的正式淵源”的表述正確。選項C,法的非正式淵源,可以作為法官審理案件的依據。盡管非正式淵源不具有明文規(guī)定的法律效力,但它們仍然具有法律意義并可能構成法官審理案件之依據。例如,在民事案件中,法官可能會參考一些習慣、道德觀念或權威法學著作來輔助其判決。因此,C選項“法的非正式淵源,可以作為法官審理案件的依據”的表述正確。選項D,習慣在我國作為法的非正式淵源,并不僅存在于少數(shù)民族習慣法。習慣是指人們在長期的生產、生活中俗成或約定所形成的一種行為規(guī)范。習慣在我國作為法的非正式淵源,具有普遍性,不僅存在于少數(shù)民族地區(qū),也廣泛存在于漢族地區(qū)。因此,D選項“習慣在我國作為法的非正式淵源,只存在于少數(shù)民族習慣法”的表述錯誤。30、以下哪一項不是法律碩士(非法學)專業(yè)基礎考試中對法律推理的考察重點?A.演繹推理在法律適用中的作用B.歸納推理在判例法形成中的影響C.辯證推理在疑難案件中的適用D.心理學推理在法庭辯論中的技巧答案:D解析:本題考察的是法律碩士(非法學)專業(yè)基礎考試中對法律推理的考察重點。A項正確,演繹推理是從一般到特殊的推理過程,即根據一般性的前提推出個別性結論的推理方法。在法律適用過程中,法官通常需要根據一般性的法律規(guī)范(大前提)和案件事實(小前提),通過演繹推理得出裁判結論。因此,演繹推理是法律推理的重要組成部分,也是法律碩士(非法學)專業(yè)基礎考試的重點考察內容。B項正確,歸納推理是從特殊到一般的推理過程,即通過個別性結論推出一般性前提的推理方法。在判例法國家,法官在審理案件時會參考以往的判例,通過歸納推理從具體的判例中提煉出一般性的法律原則或規(guī)則。因此,歸納推理在判例法形成中具有重要影響,也是法律碩士(非法學)專業(yè)基礎考試需要掌握的內容。C項正確,辯證推理是指對兩個相互矛盾的命題或觀點進行辯證分析,從而得出合理結論的推理方法。在法律實踐中,有些案件可能涉及復雜的法律關系和相互沖突的法律原則,此時就需要運用辯證推理來平衡各方利益,得出公正的裁判結論。因此,辯證推理在疑難案件中的適用是法律碩士(非法學)專業(yè)基礎考試的重要考察內容。D項錯誤,心理學推理并不是法律推理的組成部分,也不是法律碩士(非法學)專業(yè)基礎考試的考察重點。心理學推理更多地涉及心理學領域的知識和方法,與法律推理無直接關聯(lián)。在法庭辯論中,雖然可能會運用到一些心理學技巧來影響法官或陪審團的判斷,但這些技巧并不屬于法律推理的范疇。因此,D項不符合題意。31、根據《中華人民共和國刑法》的相關規(guī)定,下列關于死刑復核程序的說法正確的是:A.死刑復核程序是刑事訴訟的必經程序B.死刑復核程序應當由審判員三人組成合議庭進行C.死刑復核程序應當訊問被告人D.死刑復核程序應當開庭審理答案:B解析:本題考察的是死刑復核程序的相關規(guī)定。選項A,死刑復核程序并不是刑事訴訟的必經程序,而是針對判處死刑的案件所特有的特殊程序。在普通刑事案件中,一旦法院作出判決,判決即生效,無需經過復核程序。但在死刑案件中,由于死刑的嚴厲性和不可逆轉性,法律規(guī)定了死刑復核程序作為保障被告人權利的最后一道防線。因此,A選項“死刑復核程序是刑事訴訟的必經程序”表述錯誤。選項B,根據《刑事訴訟法》第二百五十四條:“死刑由最高人民法院核準。最高人民法院復核死刑案件,高級人民法院復核死刑緩期執(zhí)行的案件,應當由審判員三人組成合議庭進行”。由此可知,B選項“死刑復核程序應當由審判員三人組成合議庭進行”符合法律規(guī)定。選項C,雖然《刑事訴訟法》第二百五十條規(guī)定:“最高人民法院復核死刑案件,應當訊問被告人”,但這僅針對最高人民法院復核死刑案件的情況。對于其他級別的法院(如高級人民法院)在復核死刑案件時,并未明確規(guī)定必須訊問被告人。此外,該條款并不適用于所有死刑復核程序,因此C選項“死刑復核程序應當訊問被告人”表述過于絕對,錯誤。選項D,死刑復核程序并不要求開庭審理?!缎淌略V訟法》及相關司法解釋并未規(guī)定死刑復核程序需要開庭審理,而是采用書面審理的方式。在特殊情況下,如果合議庭認為有必要的,可以訊問被告人或聽取辯護律師的意見,但這并不等同于開庭審理。因此,D選項“死刑復核程序應當開庭審理”表述錯誤。32、甲在公共道路上超速駕車,撞倒行人乙,乙在送往醫(yī)院途中因搶救無效而死亡。甲的行為應認定為()。A.故意殺人罪B.交通肇事罪C.過失致人死亡罪D.以危險方法危害公共安全罪答案:B解析:本題考查的是交通肇事罪的認定。選項A,故意殺人罪,是指故意非法剝奪他人生命的行為。本題中,甲在公共道路上超速駕車,雖然主觀上對違反交通法規(guī)可能造成的危害后果持放任態(tài)度,具有過失,但并未直接故意實施剝奪他人生命的行為,故不構成故意殺人罪。因此,A選項“故意殺人罪”表述錯誤。選項B、C,交通肇事罪,是指違反交通運輸管理法規(guī),因而發(fā)生重大事故,致人重傷、死亡或者造成重大公私財產損失的行為。過失致人死亡罪,是指過失造成他人死亡結果的行為。兩罪的區(qū)別在于:交通肇事罪發(fā)生在公共交通管理領域,過失致人死亡罪則發(fā)生在日常生活領域。本題中,甲在公共道路上超速駕車,屬于違反交通運輸管理法規(guī)的行為,并因此發(fā)生重大事故,致人死亡,故應認定為交通肇事罪,而非過失致人死亡罪。所以,B選項“交通肇事罪”表述正確,C選項“過失致人死亡罪”表述錯誤。選項D,以危險方法危害公共安全罪,是指故意使用放火、決水、爆炸、投放危險物質以外的危險方法危害公共安全的行為。本題中,甲在公共道路上超速駕車,并未直接針對不特定的多數(shù)人或者多數(shù)財產實施危害行為,故不構成以危險方法危害公共安全罪。據此,D選項“以危險方法危害公共安全罪”表述錯誤。33、根據《中華人民共和國憲法》規(guī)定,下列哪一項不屬于全國人民代表大會常務委員會的職權?A.解釋憲法,監(jiān)督憲法的實施B.決定戰(zhàn)爭和和平的問題C.決定特赦D.撤銷國務院制定的同憲法、法律相抵觸的行政法規(guī)答案:B解析:本題考察的是全國人民代表大會常務委員會的職權。選項A,根據《中華人民共和國憲法》第六十七條:“全國人民代表大會常務委員會行使下列職權:……(一)解釋憲法,監(jiān)督憲法的實施;……”。因此,選項A“解釋憲法,監(jiān)督憲法的實施”是全國人大常委會的職權之一,不符合題意。選項B,同樣依據《中華人民共和國憲法》第六十七條,關于戰(zhàn)爭與和平的決定權并不在全國人大常委會,而是由全國人民代表大會行使。具體條文為:“(十八)在全國人民代表大會閉會期間,如果遇到國家遭受武裝侵犯或者必須履行國際間共同防止侵略的條約的情況,決定戰(zhàn)爭狀態(tài)的宣布;……”。故選項B“決定戰(zhàn)爭和和平的問題”不屬于全國人大常委會的職權,符合題意。選項C,根據《中華人民共和國憲法》第六十七條:“全國人民代表大會常務委員會行使下列職權:……(十七)決定特赦;……”。因此,選項C“決定特赦”是全國人大常委會的職權之一,不符合題意。選項D,同樣依據《中華人民共和國憲法》第六十七條:“全國人民代表大會常務委員會行使下列職權:……(八)撤銷國務院制定的同憲法、法律相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令;……”。所以,選項D“撤銷國務院制定的同憲法、法律相抵觸的行政法規(guī)”也是全國人大常委會的職權之一,不符合題意。34、下列關于法律解釋和法律推理的說法,正確的是:A.法律解釋因為具有價值取向性,所以不是客觀的B.法律推理中的演繹推理是指從兩個前提中推導出法律決定的過程C.法律解釋和法律推理都存在于法律適用過程中D.法律推理的大前提只能是法律規(guī)范答案:C解析:A項:法律解釋是指一定的解釋主體根據法定權限和程序,按照一定的標準和原則,對法律的含義以及法律所使用的概念、術語等進行進一步說明的活動。法律解釋具有客觀性,其客觀性源于法律解釋的對象是客觀的,即法律解釋是對法律文本的含義進行闡明與說明,而法律文本是客觀存在的。法律解釋也具有價值取向性,但這種價值取向性是在尊重法律文本客觀含義的基礎上進行的,而非完全主觀的。因此,A項“法律解釋因為具有價值取向性,所以不是客觀的”這一說法錯誤。B項:法律推理是人們在有關法律問題的爭議中,運用法律理由為解決爭議而提出法律意見和法律主張的一種邏輯思維活動或過程。法律推理主要包括演繹推理、歸納推理和設證推理等。其中,演繹推理是從大前提和小前提中必然地推導出結論或結論必然地蘊涵在前提之中的推論。在法律推理中,大前提是法律規(guī)范,小前提是案件事實,結論是法律決定。因此,B項“法律推理中的演繹推理是指從兩個前提中推導出法律決定的過程”表述錯誤,因為法律推理的演繹推理涉及三個要素:大前提(法律規(guī)范)、小前提(案件事實)和結論(法律決定)。C項:法律解釋和法律推理都是法律人在適用法律的過程中,為了確定法律規(guī)范的含義、解決法律適用中的問題而進行的思維活動。它們都是法律適用過程中不可或缺的部分,有助于確保法律的正確適用和公正裁判。因此,C項“法律解釋和法律推理都存在于法律適用過程中”表述正確。D項:法律推理的大前提通常是法律規(guī)范,但在某些情況下,如判例法國家中,判例也可能作為法律推理的大前提。此外,在疑難案件中,法律原則、法律精神等也可能作為法律推理的大前提。因此,D項“法律推理的大前提只能是法律規(guī)范”表述過于絕對,錯誤。35、甲因盜竊罪被判處有期徒刑3年,緩刑4年。在緩刑考驗期內,甲又犯強奸罪,但情節(jié)較輕,依法被判處2年有期徒刑。關于本案的分析,下列哪一選項是正確的?A.甲構成累犯,應當從重處罰B.對甲應當撤銷緩刑,實行數(shù)罪并罰C.對甲可以撤銷緩刑,實行數(shù)罪并罰D.對甲應當在2年以上5年以下決定執(zhí)行的刑期答案:B解析:選項A,根據《刑法》第六十五條:“被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子,刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后,在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的,是累犯,應當從重處罰,但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外”。本題中,甲在緩刑考驗期內又犯新罪,前罪并未執(zhí)行完畢,故甲不構成累犯。因此,A選項“甲構成累犯,應當從重處罰”表述錯誤。選項B、C,根據《刑法》第七十七條:“被宣告緩刑的犯罪分子,在緩刑考驗期限內犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的,應當撤銷緩刑,對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決,把前罪和后罪所判處的刑罰,依照本法第六十九條的規(guī)定,決定執(zhí)行的刑罰”。本題中,甲在緩刑考驗期內又犯強奸罪,依法應當撤銷緩刑,實行數(shù)罪并罰。注意,這里的“應當”是法律強制性規(guī)定,而非“可以”。所以,B選項“對甲應當撤銷緩刑,實行數(shù)罪并罰”表述正確,C選項“對甲可以撤銷緩刑,實行數(shù)罪并罰”表述錯誤。選項D,根據《刑法》第六十九條:“判決宣告以前一人犯數(shù)罪的,除判處死刑和無期徒刑的以外,應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上,酌情決定執(zhí)行的刑期,但是管制最高不能超過三年,拘役最高不能超過一年,有期徒刑總和刑期不滿三十五年的,最高不能超過二十年,總和刑期在三十五年以上的,最高不能超過二十五年”。本題中,甲的前罪有期徒刑3年,后罪有期徒刑2年,應當在3年以上5年以下決定執(zhí)行的刑期,而非“2年以上5年以下”。據此,D選項“對甲應當在2年以上5年以下決定執(zhí)行的刑期”表述錯誤。36、根據我國《憲法》規(guī)定,國家為了公共利益的需要,可以依照法律規(guī)定對公民的私有財產實行征收或者征用并給予補償。下列選項中,不屬于“公共利益”的是:A.修建鐵路B.征收房屋用于廉租房建設C.征收土地用于開發(fā)商開發(fā)商品房D.修建學校答案:C。解析:本題考察的是對“公共利益”的理解與界定。選項A,修建鐵路是基礎設施建設,對于促進經濟發(fā)展、提高人民生活水平具有重要意義,顯然屬于“公共利益”的范疇,故A選項正確。選項B,廉租房建設旨在解決低收入家庭的住房困難問題,屬于社會保障體系的一部分,直接關乎民生福祉,同樣屬于“公共利益”,因此B選項正確。選項C,征收土地用于開發(fā)商開發(fā)商品房,其直接目的是商業(yè)開發(fā),以追求經濟利潤為目標,而非為了滿足社會公共需要或增進社會公共福祉,因此不屬于“公共利益”的范疇,C選項錯誤。選項D,修建學校是提高國民教育水平、培養(yǎng)國家未來人才的重要舉措,對社會發(fā)展具有長遠意義,屬于典型的“公共利益”,D選項正確。37、關于刑事訴訟中的證明責任,下列哪一選項是正確的?A.公訴案件中檢察院負有證明被告人有罪的責任,證明被告人無罪的責任由被告人承擔B.自訴案件的證明責任由自訴人承擔,被告人無需承擔任何證明責任C.巨額財產來源不明案件中,被告人承擔說明其明顯超過合法收入部分財產來源的責任D.非法持有國家絕密、機密文件、資料、物品罪案件中,若犯罪嫌疑人拒不說明,則推定其非法持有
正確答案是:C。本題考查刑事訴訟中的證明責任。選項A,公訴案件中,證明被告人有罪的責任由檢察院承擔,證明被告人無罪的
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