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文檔簡介

司法卷一分類模擬題模擬67不定項選擇題1.

下列關于法的淵源、法律部門和法律體系的說法,不正確的是:A.《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》屬于當代我國的法(江南博哥)律體系B.判例在英美法系國家屬于法的正式淵源C.最高人民法院發(fā)布的司法解釋屬于我國法的正式淵源D.劃分法律部門的標準是法律所調整的不同社會關系正確答案:D[解析]法律體系,也稱為部門法體系,是指一國的全部現(xiàn)行法律規(guī)范,按照一定的標準和原則,劃分為不同的法律部門而形成的內部和諧一致、有機聯(lián)系的整體。法律體系是一國國內法構成的體系,不包括完整意義上的國際法。A項中《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》在當代中國的法律體系之中,A項說法正確。判例在英美法系國家屬于法的正式淵源,B項說法正確。最高人民法院的司法解釋具有普遍約束力,但該普遍約束力附屬于其解釋的對象(即全國人民代表大會及其常務委員會制定、通過的規(guī)范性文件),司法解釋屬于法律淵源,C項說法正確。劃分法律部門的標準是法律所調整的不同社會關系和調整方法,劃分法律部門的主要標準是法律所調整的不同社會關系。故D選項說法錯誤。本題選非,故正確答案為D。

2.

下列有關我國法的淵源的表述正確的是:A.我國的基本法律必須由全國人大制定和修改B.我國法的淵源以制定法為主,判例對法官判案沒有任何作用C.國際慣例在某些情況下,可以作為我國法的淵源之一D.在任何情況下,黨的政策都不可以作為我國法的淵源正確答案:C[解析]在全國人大閉會期間,全國人大常委會有權對全國人大制定的法律進行部分修改和補充,但不得與該法律的基本原則相抵觸。A項錯誤。

在我國判例雖然不是法的正式淵源,但是它對法院審判工作具有一定的參考價值和影響力,可以被視為法的非正式淵源。B項錯誤。

黨的政策對立法、執(zhí)法、司法活動都有一定的影響力,也可以被視為法的非正式淵源。D項錯誤。

根據(jù)我國一些法律的規(guī)定,國際慣例在我國具有正式的法律效力,因此可以作為我國法的淵源。比如:《民法通則》第142條第2、3款規(guī)定,我國締結或者參加的國際條約同我國的民事法律有不同規(guī)定的,適用國際條約的規(guī)定,但我國聲明保留的條款除外。我國法律和我國締結或者參加的國際條約沒有規(guī)定的,可以適用國際慣例。因此,C項正確。

3.

某國《民法》規(guī)定:民事問題,有法律依法律,無法律依習慣,無習慣依法理。對該規(guī)定,下列說法錯誤的是:A.該規(guī)定為法官解決法律漏洞提供了明確指導與具體途徑B.該規(guī)定表明在民事審判中非正式的法的淵源也可以作為案件處理的依據(jù)C.該規(guī)定屬于關于法的淵源的規(guī)定,可適用于所有的法律部門D.該規(guī)定表明:習慣與法理,雖非國家正式法律,但在司法實踐中卻不容忽視正確答案:C[解析]該題考查法律淵源的位階。根據(jù)題干的法律規(guī)范的規(guī)定,法律、習慣和法理都是法律淵源,都可以作為法官審判的依據(jù)。但是,它們之間存在位階:法律地位最高,習慣其次,法理最弱。A項中,題干中的規(guī)定指出了法官在解決具體案件中可以采用的法律大前提,故正確。B項中,一般認為,法律屬于法的正式淵源,習慣和法理屬于法的非正式淵源,題干中說民事審判可以用習慣或者法理,故B項說法正確。C項中,題干中的法規(guī)來自于民法,因此,只能適用于民事領域,對于刑事領域是不能適用的,故C項說法錯誤,當選。D項中,習慣和法理在實踐中對法律的漏洞的彌補具有重要作用,故D項說法正確。

4.

同一位階的法的淵源之間的沖突原則包括以下哪些選項?A.憲法至上原則B.全國性法律優(yōu)先原則C.法規(guī)高于規(guī)章原則D.特別法優(yōu)先原則正確答案:BD[解析]同一位階的法的淵源之間的沖突原則,主要包括:(1)全國性法律優(yōu)先原則;(2)特別法優(yōu)先原則;(3)后法優(yōu)先或新法優(yōu)先原則;(4)實體法優(yōu)先原則;(5)國際法優(yōu)先原則;(6)省、自治區(qū)的人民政府制定的規(guī)章的效力高于本行政區(qū)域內的設區(qū)的市的人民政府制定的規(guī)章。此外,法律之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特定規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由全國人民代表大會常務委員會裁決。行政法規(guī)之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由國務院裁決。AC項為不同位階的法的淵源之間的沖突原則。

5.

下列有關法律淵源的說法哪些不正確?A.大陸法系的主要法源是成文法B.英美法系的法源中沒有成文憲法C.不同國家的法源之間不能進行移植D.在法律適用過程中,一般先適用正式法源,然后再適用非正式法源正確答案:BC[解析]大陸法系和英美法系在法的淵源上是不同的。大陸法系主要是成文法,英美法系主要是判例法。在英美法系中,盡管以判例法為主,但是也有成文法,如B項中,美國有成文憲法。法的移植一般是指不同國家之間法律制度的移植,也就是說,在不同國家的法源之間是可以進行移植的。在適用法律的先后順序上,正式法律淵源是第一位的,優(yōu)先適用,當正式法源不能解決個案問題時,才可以適用非正式的法律淵源。故BC項當選。

6.

有關“法的淵源”的下列表述中,一個正確,一個錯誤的組合有:(1)在我國,憲法、法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)等主要是根據(jù)其所調整的社會關系而作出的分類。(2)一切國際條約和國際慣例都構成當代我國法的淵源之一。(3)根據(jù)有關法律規(guī)定,國家政策可以作為我國法院審理案件時的判決依據(jù)。(4)法的非正式淵源是指不能被國內法院適用的法的淵源,如正義標準、理性原則、習慣等。(5)在我國,習慣可以成為法的非正式淵源。(6)近代以來西方國家法的淵源,在英美法系國家主要是制定法,而在大陸法系國家,判例法成為主要的法的淵源。A.(1)(2)B.(3)(4)C.(3)(5)D.(5)(6)正確答案:BD[解析]當代中國法的淵源主要是以憲法為核心的各種制定法。憲法、法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)等主要是根據(jù)法的制定機關不同而作出的分類,故(1)項的說法是錯誤的。對于個別的國際條約和國際慣例,我國采取了保留的做法,故(2)項表述錯誤。法的正式淵源和非正式淵源的劃分,是根據(jù)其是否表現(xiàn)為國家制定的法律文件中的明確條文形式而進行的分類。(3)項說法正確,因為黨的政策在我國屬于非正式淵源,可以作為審判的依據(jù)。(4)項說法錯誤,因為非正式淵源也可以在沒有正式淵源的時候在國內法院進行適用,來彌補成文法的不足。(5)項說法正確,因為習慣在我國屬于非正式淵源。(6)項說法錯誤,在英美法系,正式淵源主要是成文法和判例法,而在大陸法系國家,主要是成文法,判例法往往是非正式淵源。本題選擇一對一錯搭配的。故答案為BD。

7.

下列關于法律效力問題的說法不正確的有:A.中國公民在中國領域內一律適用中國法律,在中國境外的中國公民也應遵守中國法律并受中國法律保護B.外國人和無國籍人在中國領域內,除法律另有規(guī)定者外,適用中國法律C.在中國境內,中國法律必須保護外國人和無國籍人的權利和利益,卻無權處理其違法行為D.外國人在中國領域外對中國國家或者公民犯罪必須適用中國刑法,不管按照犯罪地的法律是不是應該受到處罰正確答案:CD[解析]我國采用的是以屬地主義為主,與屬人主義、保護主義相結合的原則。根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定,中國公民在中國領域一律適用中國法律,如果中國公民在境外,一般也應該遵守中國的法律,受中國法律保護。故A項說法正確。外國人和無日籍人在中國領域內,一般應適用中國法律,除非是條約或者外交豁免。故B項說法正確。在中國境內,中國法律不僅保護外國人和無國籍人,也對其違法行為進行規(guī)制。故C項說法錯誤。外國人在國外對中國進行犯罪行為,需要有“雙重標準”,要求根據(jù)犯罪地法律也要受處罰,故D項說法錯誤。

8.

關于法律效力,下列哪些說法是錯誤的?A.四川省人大制定的地方性法規(guī)僅在四川省有效B.中國公民在美國從事恐怖犯罪的,中國法院有權管轄,這體現(xiàn)了保護主義原則C.對有關侵權、違約的法律和刑事法律而言,一般以法律不溯及既往為原則D.部門規(guī)章僅對特定事項有效,因而并不具有全國范圍內的空間效力正確答案:BD[解析]法律效力是指法的約束力,指人們應當按照法律規(guī)定的行為模式來行為,必須予以服從的一種琺律之力。A項中,四川省人大制定的地方性法規(guī)適用于四川省,因此A項說法正確。由于是中國公民在國外進行犯罪活動而受到中國法院的管轄,體現(xiàn)的是“屬人原則”。故B項說法錯誤,當選。C項中,為了防止今日的行為被未來的規(guī)定受處罰,法律一般不溯及既往,特別是刑事法律。當然,如果是“有利溯及”是可以被接受的。故C項說法正確。D項中,部門規(guī)章是由國務院各部委制作的,由于各部委屬于中央機構,因此,該文件的效力應當在全國使用,因此具有全國的空間效力。故D項說法錯誤,當選。

9.

2003年7月30日,國務院出臺了《婚姻登記條例》,該行政法規(guī)根據(jù)2001年4月28日修訂的《婚姻法》的有關規(guī)定,沒有規(guī)定婚姻登記中的強制婚檢制度,這被認為是婚姻登記改革的一大進步。但是后來人們發(fā)現(xiàn),在1994年頒布的《中華人民共和國母嬰保健法》第12條則要求:“男女雙方在結婚登記時,應當持有婚前醫(yī)學檢查證明或者醫(yī)學鑒定證明?!边@說明,兩部法律在婚姻登記是否應當進行婚檢的問題上發(fā)生了沖突。在這個問題尚未解決之際,《黑龍江省母嬰保健條例》以地方法規(guī)的形式恢復了強制婚檢,這在全國上下引起了廣泛爭議。對于這個案件,正確的處理方法有:A.按照新法優(yōu)先原則,應適用2001年4月28日修訂的《婚姻法》B.按照特別法優(yōu)先原則,應適用1994年頒布的《母嬰保健法》C.對于《婚姻法》和《母嬰保健法》的沖突,應由全國人民代表大會常務委員會裁決D.《婚姻法》和《母嬰保健法》的沖突解決后,按照上位法優(yōu)于下位法的原則,再決定《黑龍江省母嬰保健條例》是否要改變或者撤銷正確答案:CD[解析]法律之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由全國人民代表大會常務委員會裁決。故當2001年《婚姻法》與1994年《母嬰保健法》的規(guī)定發(fā)生沖突時,如果按新法優(yōu)于舊法,則應當適用《婚姻法》;如果按特別法優(yōu)干普通法,則應當適用《母嬰保健法》,故AB項說法錯誤。當法律之間的新的一般規(guī)定和舊的特殊規(guī)定產(chǎn)生沖突時,最后適用應當由人大常委會來進行裁決,故CD項說法正確。

10.

下列關于法的效力的表述,正確的是:A.古羅馬有諺語云“法律僅僅適用于將來”,意思是法律僅僅適用于將來,沒有溯及力。這句諺語表達的是法學上的“從新原則”B.以默示廢止方式終止法律生效時,一般采取的是特別法優(yōu)于普通法的原則C.法律不經(jīng)公布,就不具有效力,一經(jīng)公布便具有效力D.法律公布生效后,對于“不知法者”可能“不免其罪”正確答案:D[解析]法的效力分為四種:(1)對人的效力,指法對誰有效力,適用于哪些人;(2)對事的效力,指法對什么樣的行為有效力,適用于哪些事項;(3)空間效力,指法在哪些地區(qū)有效力,適用于哪些地區(qū);(4)時間效力,指法何時生效、何時失效以及法對其生效以前的事件和行為有無約束力。法律溯及力,也稱法律溯及既往的效力,是指法對其生效以前的事件和行為是否適用。如果適用就具有溯及力;如果不適用,就沒有溯及力。在新、舊兩種規(guī)定不一致時,適用新規(guī)定為從新原則,適用舊規(guī)定為從舊原則。在法的溯及力方面一般適用“從舊兼從輕”原則,也稱“有利原則”,故A項為“從舊原則”。所以A選項是錯誤的。法的廢止時間也即法的效力消滅時間。法的廢止包括:(1)明示廢止,在新法或其他法律文件中明確規(guī)定廢止舊法;(2)默示廢止,即當法律適用中出現(xiàn)新法與舊法沖突時,按照“新法優(yōu)于舊法”、“后法優(yōu)于前法”,適用新法而使舊法事實上被廢止。所以B選項是錯誤的。法律的公布是完成立法程序(提出法案、審議法案、表決和通過法案、公布法)的必經(jīng)步驟,并非可有可無的,也是法律具有效力的必要條件。法律不經(jīng)公布就不具有效力。所以C選項前半段正確,但法律也不是一經(jīng)公布便具有效力。法的生效時間包括:(1)法律公布之日起生效;(2)由該法律規(guī)定具體生效日期;(3)規(guī)定法律公布后符合一定條件時生效??梢姺刹⒉欢际且唤?jīng)公布便具有效力,C選項的后半段是錯誤的。C選項錯誤。法律生效后,對在其效力所及范圍內的所有公民都是有效的,而不問其是否知曉。在法律上,“知道”也包括“應當知道”這一概念,所以D選項是正確的。

11.

某法院在審理一行政案件中認為某地方性法規(guī)與國家法律相抵觸。根據(jù)我國《憲法》和法律的規(guī)定,下列各項中正確的是:A.法官審理行政案件,如發(fā)現(xiàn)地方性法規(guī)與國家法律相抵觸,可以對地方性法規(guī)的合憲性和合法性進行審查B.法官審理行政案件,如發(fā)現(xiàn)地方性法規(guī)與國家法律相抵觸,應當適用國家法律進行審判C.法官審理行政案件,如發(fā)現(xiàn)地方性法規(guī)與國家法律相抵觸,可以通過所在法院報請最高人民法院,由最高人民法院依法向全國人民代表大會常務委員會書面提出進行審查的要求D.法官審理行政案件,如發(fā)現(xiàn)地方性法規(guī)與國家法律相抵觸,可以公民的名義向全國人民代表大會常務委員會書面提出進行審查的建議正確答案:BCD[解析]當?shù)胤叫苑ㄒ?guī)與國家法律相抵觸時,身為審判人員的法官無權行使違憲審查權。故A項說法錯誤。B項中,法的淵源具有位階性,法律優(yōu)于地方性法規(guī),因此,當法律與地方性法規(guī)沖突時,法官應當優(yōu)先適用法律。故B項說法正確。法官對于違法性法律文件的審查采用的程序是可以提請最高人民法院向全國人大常委會作出審查,故C項說法正確。法官還可以以公民的身份直接向全國人大常委會提出審查建議。故D項說法正確。

12.

64歲的李老太太,進城多年無所事事。2013年3月至7月,李老太太在南街劉某的家中,采用噴酒、設神堂、寫供奉、給大仙燒香等迷信方法,為劉某看病,獲得劉某人民幣9000元。法院宣判后,李老太太掩面而泣、低頭懺悔。她一再聲稱:“我沒有文化,年老糊涂,不懂法,我有罪?!崩罾咸男袨樾纬上铝心囊环申P系?A.調整性法律關系B.橫向法律關系C.單向法律關系D.民事法律關系正確答案:C[解析]調整性法律關系不需要適用法律制裁,本題為保護性法律關系。橫向法律關系是指平權法律主體之間的權利義務關系。民事法律關系,是指人們之間依民法建立的法律關系。而單向(單務)法律關系,是指權利人僅享有權利,義務人僅履行義務,兩者之間不存在相反的聯(lián)系。單向法律關系是法律關系體系中最基本的構成要素。李老太太利用封建迷信為人看病,詐騙錢財,構成犯罪,這一行為形成單向法律關系。

13.

北京某大學兩本科生田某和趙某因考試試卷雷同被判卷老師發(fā)現(xiàn)并上報到學校,學校作出了退學的處理決定,但當時并未執(zhí)行。后在臨近畢業(yè)時,學校以兩人違紀已被退學為由,不發(fā)給其畢業(yè)證、學位證及派遣證。田某和趙某不服,訴諸法院,請求法院判令學校履行發(fā)放畢業(yè)證、學位證以及派遣證的法定職責。關于本案所涉及的法律關系,敘述不正確的是:A.田某和趙某與學校的法律關系是保護性法律關系B.田某和趙某與學校的法律關系是調整性法律關系C.田某和趙某與學校的法律關系是隸屬性法律關系D.學校與法院的法律關系是保護性法律關系正確答案:A[解析]學校授予學位、發(fā)放畢業(yè)證等行為得到了國務院相關部門的授權,因此,就授予學位、發(fā)放畢業(yè)證而言,田某和趙某與學校的法律關系是隸屬性法律關系,由此產(chǎn)生的訴訟是行政訴訟而不是民事訴訟,C項正確。同時,在正常狀態(tài)下,這還是調整性法律關系,B項正確。后來由于學校的違法行為(行政行為),導致三者之間的調整性法律關系不能正常實現(xiàn),法院介入,以恢復和保護法律關系的產(chǎn)生,所以,就學校和法院而言,二者之間是保護性法律關系,D項正確。學校雖然作出了“退學”、“不發(fā)給畢業(yè)證、學位證”等處理決定,但是,學校并不能代表“國家”,沒有先例“制裁”(法律意義上)的權力,不能形成保護性法律關系,A項錯誤。

14.

依照“法律關系是根據(jù)法律規(guī)范建立的一種社會關系”這一命題,下列說法中正確的有:A.如果沒有相應的法律規(guī)范的存在,就不可能產(chǎn)生法律關系B.社會關系是一個龐大的體系,其中受到法律法規(guī)調整保護的便是法律關系C.法律關系是法律規(guī)范的實現(xiàn)形式,是法律規(guī)范的內容在現(xiàn)實社會生活中的具體的貫徹D.法律關系是人與人之間的一種合法關系正確答案:ACD[解析]法律關系是指在法律規(guī)范調整社會關系過程中形成的人們之間具體的權利義務關系。B項的錯誤在于法律關系不同于法律規(guī)范調整或保護的社會關系本身。法律規(guī)范是法律關系的前提,法律關系具有合法性,故選項ACD正確。

15.

某市交警對闖紅燈者處罰10元,一次處罰中,闖紅燈者許某給交警100元,交警說您稍等我給您找零錢,結果許某說,不用找了,我再闖9次就可以了。關于此事件,下列說法正確的是:A.如果交警未找錢,則體現(xiàn)了執(zhí)法靈活性B.如果交警未找錢,則是注重效率的體現(xiàn)C.此事件形成的法律關系是隸屬性法律關系D.此事件形成的法律關系是平權性法律關系正確答案:C[解析]執(zhí)法應遵循“有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究”,只有違反了法規(guī),才能對應的接受處罰。如果先處罰,后違反規(guī)定,則違反了法定處罰程序。所以A選項、B選項表述錯誤。隸屬性法律關系有管理、服從、監(jiān)督關系。此案件交警與許某存在管理、服從、監(jiān)督關系,故選項C表述正確。平權性法律關系是指地位平等地雙方形成的法律關系。故D選項表述錯誤。

16.

馬克思說:“法學家們的這種幻想說明,在法學家們以及各個法典看來,各個個人之間的關系,如締結契約這類事情,一般是純粹偶然的現(xiàn)象,這些關系被他們看作是可以隨意建立或不建立的關系,它們的內容完全取決于締約雙方的個人意愿。每當工業(yè)和商業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造出新的交往形式,如保險公司等的時候,法便不得不承認它們是獲得財產(chǎn)的新方式。”這說明:A.法律關系是人們有意識、有目的地建成的社會關系,但它又是建立在不以人的意志為轉移的客觀規(guī)律的基礎上B.法律關系既有其法的形式一面,又有其不以法的形式為轉移及決定法的形式的物質關系的一面C.法律關系作為一種特殊的社會關系,既有以人的意志為轉移的思想關系的屬性,又有物質關系制約的屬性D.法律關系體現(xiàn)的是當事人的意志,而不可能是國家的意志正確答案:ABC[解析]法律關系是在法律規(guī)范調整社會關系過程中所形成的人們之間的權利和義務關系。法律關系是體現(xiàn)意志性的特種社會關系,由特定主體根據(jù)法律規(guī)范有目的、有意識地建立的,而法律規(guī)范來源于社會生活,由物質生活條件所決定。因此選項A、B、C均是正確答案,而D項稱法律關系不體現(xiàn)國家意志是錯誤的,法律關系所依存的法律規(guī)范正是國家意志的反映。

17.

法官甲和法官乙就法律責任的有關內容展開討論。法官甲的論點是:①違法行為和違約行為是最主要、最基本的產(chǎn)生法律責任的原因和根據(jù),但不是認定和歸結法律責任的全部情況。②“免責”也不能混同為“證成”。部分或全部免除責任并不意味著特定的違法行為是合理的、法律允許的或法律不管的。③責任自負原則也不是絕對的,在某些特殊情況下,為了社會利益保護的需要,會產(chǎn)生責任的轉移承擔問題。法官乙的論點是:①法律責任是社會為了維護自身的生存條件而強制性地分配給某些社會成員的一種負擔。②未達到法定責任年齡為免除法律責任的條件。③責任與處罰相當原則實際上是公平觀念、公正觀念在歸責問題上的具體體現(xiàn)。對上述論點進行分析,下列選項哪一項是不正確的?A.法官甲的論點①和論點②B.法官甲的論點③和法官乙的論點③C.法官甲的論點①和法官乙的論點①D.法官乙的論點②正確答案:D[解析]法律責任產(chǎn)生有違法行為,違約行為和法律的明文規(guī)定,故甲的觀點①正確。免責的前提是有責任,其行為是違法的,故甲的觀點②正確。責任自負在“監(jiān)護”中有例外,故甲的觀點③正確。故ABC項不當選?!懊庳煛蓖盁o責任”或“不負責任”在內涵上是不同的,不能把未達到法定責任年齡、精神失常、正當防衛(wèi)、緊急避險等不負法律責任的條件當作免除法律責任的條件。故乙的觀點②不正確。法律責任的目的是恢復正常的社會秩序,是對違法分子的強制,故乙的觀點①正確。故答案為D。

18.

下列有關法律后果、法律責任、法律制裁和法律條文等問題的表述,哪些可以成立?A.任何法律責任的設定都必定是正義的實現(xiàn)B.法律后果不一定是法律制裁C.承擔法律責任即意味著接受法律制裁D.不是每個法律條文都有法律責任的規(guī)定正確答案:BD[解析]法的價值包括自由、正義、秩序等。法律責任的設定應當體現(xiàn)正義,但并不代表任何法律責任的設定都是正義的實現(xiàn),因為理想與現(xiàn)實之間是存在差距的。據(jù)此,選項A錯誤。

法律后果包括肯定的法律后果和否定的法律后果(即法律責任),法律制裁是不主動承擔法律責任的法律后果,所以,只有否定的法律后果才有可能產(chǎn)生法律責任和法律制裁,故選項B正確。

法律制裁是不主動承擔法律責任的一種后果,如果主動承擔法律責任則不會進行法律制裁,故選項C錯誤。

首先,法律責任只是一種否定的法律后果,法律條文有可能規(guī)定肯定的法律后果。其次,就算法律規(guī)則中的法律后果是否定的,也不一定要通過法律條文表現(xiàn)出來,因為法律條文與法律規(guī)則不是一一對應的關系。法律條文有可能僅規(guī)定法律規(guī)則的若干要素,而將其他的要素省略,比如《憲法》第12條第2款規(guī)定,禁止任何組織或者個人用任何手段侵占或者破壞國家和集體的財產(chǎn)。這一法律條文沒有規(guī)定法律責任,但并不代表侵占或者破壞國家和集體的財產(chǎn)就不需要承擔法律責任,只不過該條將法律責任省略了,故選項D正確。

19.

肖女士為了改變自己的面部形象,到“芬芳”美容院要求為其美容,為此支付人民幣5000元。美容院答應其提出的條件,派美容師郝某為其整容。但由于郝某的失誤,在為肖女士整容過程中在肖女士臉上劃了一個大口子。肖女士將“芬芳”美容院訴至法院。肖女士欲依據(jù)美容合同向法院提起訴訟,但律師建議她也可依據(jù)侵權責任法的相關規(guī)定提起訴訟。以下說法正確的有哪些?A.此案件中涉及多個法律關系B.肖女士與美容院之間形成的法律關系,其客體是“行為結果”C.該事件中,引發(fā)訴訟的原因是“行為”這種事實D.肖女士律師的建議,意味著該案件中涉及責任競合的現(xiàn)象正確答案:ABCD[解析]A項說法正確,因為至少存在肖女士與美容院、司法機關,美容院與郝某之間的多個法律關系。B項中,美容屬于服務,其客體是行為結果。C項中,引起訴訟的原因是當事人的不當行為,非意外事件。D項中,該案可以按合同請求違約,也可以按侵權要求賠償,兩者只能選擇一種賠償方式。

20.

漢朝的顏益為官清廉正直,曾因直言進諫惹惱漢武帝。同為朝廷命官的張湯歷來妒賢嫉能,于是趁機向漢武帝告發(fā)顏益,稱顏益的一位客人,曾議論某項詔令初下時有不恰當?shù)牡胤?,顏益當時在場,不但沒有應聲反駁,反而嘴唇還微微地撇了一下。張認為顏益此舉是在心中誹謗皇上,應該定為“腹誹罪”。于是,顏益被處死。中國歷史上自此產(chǎn)生了“腹誹”罪的案例,“原心定罪”也成為古人的司法傳統(tǒng)?;诜ɡ韺W的角度對這一史實進行分析,下述說法正確的是:A.人的思想動機不在法律的考慮范圍B.法律調整的是人的行為,對人的思想沒有影響C.在法律責任的承擔上,不能離開行為而單純地評價動機D.思想自由是法的自由價值的重要體現(xiàn),因此,對思想也要進行處罰正確答案:C[解析]腹誹罪是典型的針對思想定罪,法律主要關涉人的行為,行為人不能僅僅因為思想動機而承擔法律責任。也就是說,在法律責任的承擔上,不能離開行為而單純評價思想動機,故C選項正確。法律既要考慮人的行為,又要考慮人的思想動機。但不能僅僅考慮人的思想動機,故A選項錯誤。法律雖然調整的是人的行為,人的思想不是法律調整對象,但這并不意味著法律對人的思想沒有影響。故B選項錯誤。D選項中要求對思想進行處罰,說法錯誤。

21.

下列關于形式法律推理的說法,哪些是不正確的?A.演繹推理是根據(jù)特殊性的知識,推出關于一般性的知識。只要前提真實,推理形式正確,結論必然是真實的B.歸納推理是從兩個或更多的同類特殊命題中獲取一般性命題的推理。如果說演繹推理是從特殊到一般的推理,那么歸納推理就是從一般到特殊的推理C.設證推理是一種不甚可靠的或然性邏輯,其本身不能像歸納與演繹一樣總結出固定的邏輯推論形式,且設證推理的運用受到非邏輯因素的影響太深(個人知識水平、主觀偏向、經(jīng)驗程度乃至外力的干預都會對設證推理的效力產(chǎn)生直接影響)D.類比推理就其本質而言并不是嚴格的邏輯推論,而是一種相互關系的比較,是從已知的特殊導向未知的特殊的思想方式正確答案:AB[解析]形式法律推理主要包括演繹推理、歸納推理、設證推理和類比推理。歸納推理是由諸多相似的個性推導出一個未知的共性,而類比推理則是由較多個性特殊的相似性推導出另一些較少的未知特征的相似性。故A項為歸納推理而非演繹推理。兩者部是由較多的已知證據(jù)推導出較少的未知結論,而設證推理則是僅僅從個別特征的相似性推導出另一個未知的特征的相似性,其結論必然是極不可靠的,故選項CD是正確的。本題為選非題,答案為AB。

22.

林某死前立下遺囑,自己的一半財產(chǎn)權歸妻子李某所有,對于遺囑中“一半財產(chǎn)權”所涉及的住房,指的是“整個房子的一半”,還是“屬于林某份額的一半”,家人之間有不同的理解。兒子認為,父親所指為母親應繼承屬于父親那部分房產(chǎn)的一半,而不是整個房產(chǎn)的一半。妻子李某則認為,房子是其與丈夫林某的共同財產(chǎn),自己應擁有整個房產(chǎn)(包括屬于丈夫的另一半房產(chǎn))。關于本案,下列說法正確的是:A.妻子李某與子女對遺囑的理解屬于主觀目的解釋B.林某遺囑存在歧義,故存在違法情形C.遺囑中林某的“一半財產(chǎn)權”首先應進行文義解釋D.妻子李某與子女之間的爭議在于他們均有正式的法律解釋權正確答案:C[解析]“主觀目的解釋”是根據(jù)文件制定者的目的或意圖來進行解釋,本題若進行此種解釋方法,應當是按照立遺囑人林某的意圖來解釋,因林某已去世,妻子李某和子女對遺囑的解釋都是立足于自己的目的,故A項錯誤。林某遺囑中不存在虛假、違法等情形,故B項錯誤。在法律解釋方法體系中,文義解釋是應當最先使用的方法,在沒有更強理由的情形下,不得最先使用其他解釋方法,故C項正確。所謂正式解釋,是指具有解釋權的人作出的具有法律約束力的解釋。根據(jù)相關法律規(guī)定,對“狹義法律”具有解釋權的人只有全國人大常委會、最高人民法院、最高人民檢察院以及國務院及其主管部門,故D項錯誤。

23.

2005年6月30日,國務院法制辦公室、國家信訪局根據(jù)《信訪條例》的立法精神及其確定的原則,經(jīng)國務院批準,對《信訪條例》有關條款作出解釋:《信訪條例》第34、35條中“上一級行政機關”的含義:原辦理行政機關、復查機關是設區(qū)的市級以下人民政府工作部門的,其上一級行政機關是指本級人民政府或者上一級人民政府主管部門;原辦理行政機關、復查機關是省級人民政府工作部門的,其上一級行政機關是指本級人民政府。關于這個解釋,下列說法正確的有:A.該解釋屬于行政解釋B.該解釋對信訪工作具有約束力C.該解釋不屬于行政解釋,因為行政解釋必須要由國務院親自作出D.如果公民對該解釋存在異議,得請求法院對其進行合法性審查正確答案:AB[解析]行政解釋是由國務院及相關主管部門作出的對法律和行政法規(guī)在執(zhí)行過程中具體問題的解決方案的具體說明。因此,國家信訪局經(jīng)國務院批準的對《信訪條例》的解釋是行政解釋,A項說法正確,C項說法錯誤。它具有與行政法規(guī)同樣的效力,故B項說法正確。對于行政解釋,公民可以向作出解釋機關提出審查要求,而不能向法院進行合法性審查,故D項說法錯誤。公民對行政解釋存在異議,是否可以請求法院進行合法性審查的問題,現(xiàn)有法律沒有明確規(guī)定。

24.

王某單位組織運動會,王某報名參加跳高項目。在比賽中,王某摔出彈簧墊落至旁邊的水泥地造成骨折。王某起訴單位認為其未盡安全注意義務,在水泥地上組織跳高,索賠5萬余元。法院經(jīng)審理認定,跳高項目本身具有危險性,確實不宜在水泥地舉行。但是單位基于此考慮,加大了彈簧墊的面積,王某受傷自身也存在過錯。遂判決各承擔一半損失,單位賠償2.5萬元。下列說法不正確的是:A.“確實不宜在水泥地舉行”表達的裁判事實是演繹推理的小前提B.“各承擔一半損失,單位賠償王某2.5萬元”是從邏輯前提中推導而來C.法院依據(jù)法律責任的效益原則作出了判決D.王某對案件事實的描述進行了法律上的判斷正確答案:C[解析]演繹推理的大前提是法律規(guī)定,小前提是案件事實。故A選項正確。法院裁判的結果是法律推理的結果,故B選項正確。歸責原則的效益原則是指在追究行為人的法律責任時,應當進行成本收益分析,講求法律責任的效益。法院根據(jù)當事人過錯大小分配責任,是公平原則的體現(xiàn),故C選項錯誤?!巴跄称鹪V單位認為其未盡安全注意義務,在水泥地上組織跳高,索賠5萬余元”,王某顯然進行了法律上的判斷?!拔幢M安全注意義務,在水泥地上組織跳高”是訴求依據(jù),“索賠5萬余元”是訴求內容。故D選項正確。

25.

下列說法中正確的是:A.法律解釋是對法律規(guī)定的含義進行說明,而法律推理是在法律論辯中通過運用法律理由,以理服人B.法律解釋面對的是法律規(guī)定、法律文本,而法律推理則只是針對具體的案件事實C.法律思維是抽象的,它具體體現(xiàn)在法律解釋和法律推理當中D.通過進行法律解釋和法律推理,有助于保持法律職業(yè)的自律和自治,促進法律職業(yè)者更好地開展法律活動正確答案:ACD[解析]法律推理要以法律和事實兩個已知的判斷作為前提,不僅要針對法律規(guī)定,還要有案件事實的存在,故B項錯誤。

26.

吳某因犯故意殺人罪被判處死刑,其妻要求法院允許其借助現(xiàn)代科學技術行使生育權為其夫留個后代。法院認為:(1)根據(jù)《中華人民共和國婚姻法》第2條“實行計劃生育”之規(guī)定,可以得出公民有生育權;(2)如果支持該訴訟請求,根據(jù)平等原則,如女方判處死刑,那么男方也可以要求行使生育權;(3)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第49條之規(guī)定,”懷孕的婦女,不適用死刑”,因此有借助生育權逃避死刑制裁的可能。綜上,法院否決了該請求。以下說法正確的有:A.法院在本案中采取的解釋方式為體系解釋B.公法(刑法)與私法(婚姻法)的劃分,并不阻止在公法裁判中運用私法規(guī)定C.權利雖然以自由為核心,但是并不意味擁有權利就不受到限制D.司法裁判除需考慮直接相關的法律規(guī)范外,還需要綜合考慮可能與之相關的其他法律規(guī)范正確答案:ABCD[解析]體系解釋是指將被解釋的法律條文放在整部法律中乃至整個法律體系中,聯(lián)系此法條與其他法條的相互關系來解釋法律,本題對“死刑犯是否具有生育權”的解釋即是將之放在《婚姻法》甚至整個中國法律體系中進行,因此A項正確。B項表述是正確的。就權利本身來講,它在現(xiàn)實法律生活中總是表現(xiàn)為外在的作用,因此總歸有一個適度的范圍和限度。超出了這個限度,就不為法律所保護,甚至可能構成“越權”或“濫用權利”,屬于違法行為,必然招致法律的禁止甚至制裁,法律對權利作適當?shù)南拗剖峭耆匾?,C項正確。D項表述是對司法裁判的基本要求,正確。

27.

關于法律移植和法律繼承,下列哪一個選項的表述是錯誤的?A.法律繼承更強調不同時間法律的承接和繼受,即縱向意義上的法律之間的承接和繼受B.法律移植則更偏向于同時代的法律的吸收和借鑒,即橫向意義上的法律之間的承接和繼受C.在法律內容方面,法律繼承不可能全盤接受,法律移植則在理論上有可能D.法律移植與法律繼承存在重合正確答案:D[解析]法律繼承強調的是較后歷史類型的法律對較前歷史類型的法律的承接和繼受,法律移植強調的是對同時代的其他國家的法律的吸收和借鑒,這就不可能存在重合。故D項表述錯誤。

28.

關于法律移植,以下說法中正確的是:A.法律移植是指同一國家社會形態(tài)發(fā)生變革時期新的類型的法與舊的類型的法之間的歷史聯(lián)系,即新法中吸收舊法中的文明因素B.法律移植是指一個國家的法律制度的某些因素是從另一個國家的法律制度或許多國家的“法律集團”中輸入的C.法律移植是一個必然的現(xiàn)象,自從法產(chǎn)生以來,現(xiàn)代世界各國的法律制度都不是封閉的、不與其他國家法律制度交往而自我獨立發(fā)展的D.當代世界法律制度中,法律移植僅限于同一法律集團(無論是法的歷史類型還是法系)內部,而在更高的層面上,法律移植的現(xiàn)象鮮有發(fā)生正確答案:B[解析]法律移植是指一個國家的法律制度的某些因素是從另一個國家的法律制度或許多國家的“法律集團”中輸入的。自人類進入資本主義時代以來,現(xiàn)代世界各國的法律制度都不是封閉的、不與其他國家法律制度交往而自我獨立發(fā)展的。當代世界法律制度中,法律移植不僅限于同一法律集團(無論是法的歷史類型還是法系)內部,而且在大的法律集團之間也發(fā)生相互借鑒、相互吸收的現(xiàn)象。A選項說的是法的繼承性,C選項未對時間進行限制,故均不正確。而D選項否定了不同法律集團之間的移植,也是不正確的,所以,本題的正確選項為B。

29.

下列關于法的繼承和法的移植,正確的是:A.南宋對北宋法制承受,屬于法的移植B.法的移植一定要注意時間上的先后性,要有事先統(tǒng)籌規(guī)劃C.法的繼承只能發(fā)生在同一階級類型的不同歷史類型的法律制度間D.法的繼承是客觀存在的,法就是在繼承中發(fā)展的正確答案:D[解析]法的繼承強調的是不同歷史階段的法之間的承受關系,南宋對北宋的屬于繼承而非移植,故選項A錯誤。之所以能夠進行法律移植,是因為一國對同時代其他國家或者地區(qū)面臨的社會生活具有共性,受同一規(guī)律的支配。只要國外法律與本國法之間具有同構性和兼容性,移植時注意法律體系的系統(tǒng)性,至于先移植哪個,后移植哪個并不是必須事先整體統(tǒng)籌的,故B選項錯誤。法定繼承體現(xiàn)時間上(縱向)的先后關系,是不同歷史類型的法律制度之間的延續(xù)和繼受。法的階級性并不排斥法的繼承性。社會主義法可以而且必然要借鑒資本主義法和其他類型的法。故選項C錯誤。法的繼承一般表現(xiàn)為舊法對新法的影響和新法對舊法的承接和繼受,法作為文化現(xiàn)象,其發(fā)展表現(xiàn)為文化積累過程,其繼承是不可避免的,法的繼承是客觀存在的,法就是在繼承中發(fā)展的。故選項D正確。

30.

下列哪些情形屬于法的移植?A.民法法系和普通法系相互借鑒和吸收對方的法律制度、法律技術B.清末變法修律的過程中,清政府直接采納日本國的法律制度C.歐洲共同體比較、采納和整合各國法律制度、國際法和國際慣例形成歐洲共同體法律體系D.民國時期,民國政府對清末法律成果的借鑒與吸收正確答案:ABC[解析]法的移植有以下幾種類型:第一,經(jīng)濟、文化和政治處于相同或基本相同發(fā)展階段和發(fā)展水平的國家相互吸收對方的法律,以致融合和趨同;第二,落后國家或發(fā)展中國家直接采納先進國家或發(fā)達國家的法律;第三,區(qū)域性法律統(tǒng)一運動和世界性法律統(tǒng)一運動或法律全球化。D項為法的繼承而非法的移植。

31.

關于法的繼承和法的移植,下列哪些說法是正確的?A.法律繼承更強調不同的歷史時期的法律的承接和繼受B.從法繼承的角度講,國內法不可以繼承國際法C.法律移植與法律繼承完全不存在重合D.法的移植的范圍除了制定法,還包括慣例正確答案:ABD[解析]法的繼承是不同歷史類型的法律制度之間的延續(xù)和繼受。一般表現(xiàn)為舊法對新法的影響和新法對舊法的承接和繼受。法的繼承是客觀存在的,法就是在繼承中發(fā)展的,故A項正確。法的移植是指在鑒別、認同、調適、整合的基礎上,引進、吸收、采納、攝取、同化外國法,使之成為本國法律體系的有機組成部分,為本國所用。國內法對國際法的吸收與借鑒屬于法的移植,而非法的繼承,故B項正確。法的移植的范圍除了外國的法律,還包括國際法律和慣例,故D項正確。法的繼承強調的是較后歷史類型的法律對較前歷史類型的法律的承接和繼受;法律移植強調的是對同一時代其他國家的法律的吸收和借鑒,這就可能存在重合,故C項錯誤。

32.

法律體系是一個重要的法學概念,人們盡可以從不同的角度、不同的側面來理解、解釋和適用這一概念,但必須準確地把握這一概念的基本特征。下列關于法律體系的表述中,哪種說法未能準確地把握這一概念的基本特征?A.研究我國的法律體系必須以我國現(xiàn)行國內法為依據(jù)B.在我國,近代意義的法律體系的出現(xiàn)是在清末沈家本修訂法律后C.盡管中國香港的法律制度與大陸的法律制度有較大差異,但中國的法律體系是統(tǒng)一的D.我國古代法律是“諸法合體”,沒有部門法的劃分,不存在法律體系正確答案:D[解析]研究我國的法律體系自然是以我國現(xiàn)行國內法為對象和依據(jù),因此A項正確。我國古代法律雖然在法典體例上諸法合體,但是客觀上依然有著相對獨立的部門法的規(guī)范存在,這并不意味著古代中國不存在法律體系,因此D項錯誤。清末修律,中華法系解體,近代法律體系自修律后產(chǎn)生,故B項正確。我國大陸和香港、澳門、臺灣地區(qū)的法律制度分別屬于不同的法系,由于“一國兩制”的實行,出現(xiàn)了不同社會制度、不同基本性質和不同法系的法律并行的情況,但這并不意味著兩個以上法律體系的并存。由于我國國家主權統(tǒng)一,特別行政區(qū)基本法根據(jù)憲法授權制定,而憲法是我國全部法律統(tǒng)一的中心和出發(fā)點,因此中國仍然可以看作一個統(tǒng)一的法律體系,法系背景的差異并不影響中國法律體系的統(tǒng)一。故C項正確。

33.

下列有關法系的說法正確的有:A.大陸法系最具代表性的兩部法典是《法國法典》和《德國民法典》B.對資本主義法影響最大的法系包括民法法系和普通法法系C.加拿大、巴基斯坦、蘇格蘭、中國香港特區(qū)的法律均屬于英美法系D.從近代中國的法律來看,其主要傳統(tǒng)、淵源和風格屬于中華法系正確答案:AB[解析]蘇格蘭雖屬于英國,但屬于大陸法系。C項錯誤。古代中國的法律屬于中華法系;近代中國的法律屬于大陸法系;當代中國的法律屬于社會主義法系。D項錯誤。

34.

下列有關普通法法系的說法正確的有:A.法律思維方式屬于歸納式,注重類比推理,判例法被認為是正式法律淵源B.承認法官有創(chuàng)制法的職能,遵循先例是普通法法系的一個重要原則C.與民法法系國家一樣,普通法法系國家也將法律劃分為公法和私法D.采用對抗制訴訟程序,實行當事人主義,法官一般充當消極的、中立的裁判者角色正確答案:ABD[解析]普通法系是指以英國中世紀的法律,特別是以普通法為基礎和傳統(tǒng)產(chǎn)生與發(fā)展起來的法律的總稱。由于它主要淵源于英國普通法,又被稱為普通法法系、英國法系;又由于它以判。例法為法的主要表現(xiàn)形式,又被稱為判例法系,故B項說法正確。由于在現(xiàn)代它是由英國法與美國法兩大分支構成,又稱英美法系。在法律思維方式方面,民法法系屬于演繹型思維,而普通法系屬于歸納式思維,注重類比推理。故A項說法正確。在法律的分類方面,民法法系國家一般都將公法與私法的劃分作為法律分類的基礎,而普通法系則是以普通法與衡平法為法的基本分類。故C項說法錯誤。在訴訟程序方面,民法法系與教會法程序接近,屬于糾問制訴訟,普通法系則采用對抗制訴訟程序,法官充當消極中立的裁判者角色。故D項說法正確。

35.

下列有關公法與私法的表述,哪一項是不正確的?A.公法與私法的劃分,最早是由古羅馬法學家提出來的B.按照烏爾比安的解釋,公法是以保護國家(公共)利益為目的的法律,私法是以保護私人利益為目的的法律C.通常認為,憲法、刑法、行政法屬于公法,而訴訟法、民法、商法屬于私法D.“我們不承認任何‘私法’,在我們看來,經(jīng)濟領域中的一切都屬于公法范圍,而不屬于私法范圍。”這一段話是列寧講的,強調國家法正確答案:C[解析]訴訟法應該是公法的范疇。故C項說法錯誤。公法與私法的劃分是由古羅馬法學家烏爾比安提出的,故A項說法正確。公法主要針對國家與公民,保護的是國家利益,私法主要針對公民與公民,保護的是公民的基本權利,故B項說法正確。社會主義國家由于要求法律與國家相統(tǒng)一,故主要強調國家法,很少強調私法,D項說法正確。

36.

美國法與英國法是普通法系的兩大分支,兩者之間有著深遠的歷史淵源,關于美國法、英國法及其彼此關系,下面哪一個說法是正確的?A.在英國,通過頒布《溫莎詔令》、《克拉靈頓詔令》等一系列命令,英國確立了陪審制,并將巡回審判制度化,這是普通法出現(xiàn)的重要基礎B.相對于普通法,衡平法重形式而輕內容,訴訟程序非常復雜,因此審判時不采用陪審制C.美國的普通法并非是完全照搬英國的普通法而形成的,1830年之后,《普通法釋義》的問世以及各種美國法專著的出現(xiàn),標志著美國法對英國法批判吸收并走上獨立發(fā)展的道路D.美國出臺了世界上最早的勞動法制度,以法律手段保護勞動者的權利,協(xié)調勞資關系正確答案:A[解析]通過頒布《溫莎詔令》、《克拉靈頓詔令》等

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