北京師范大學(xué)《917刑事訴訟法學(xué)》歷年考研真題匯編_第1頁
北京師范大學(xué)《917刑事訴訟法學(xué)》歷年考研真題匯編_第2頁
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文檔簡介

目錄

第一部分北京師范大學(xué)刑事訴訟法

學(xué)考研真題

2009年北京師范大學(xué)刑事訴訟法考

研真題

2008年北京師范大學(xué)訴訟法學(xué)考研

真題

2007年北京師范大學(xué)刑事訴訟法考

研真題

第二部分兄弟院校刑事訴訟法學(xué)考

研真題

2013年武漢大學(xué)827刑事訴訟法學(xué)考

研真題及詳解

2012年武漢大學(xué)829刑事訴訟法學(xué)考

研真題及詳解

2011年武漢大學(xué)829刑事訴訟法學(xué)考

研真題及詳解

2014年浙江工業(yè)大學(xué)891法學(xué)專業(yè)基

礎(chǔ)(Ⅰ)考研真題

2013年浙江工業(yè)大學(xué)891法學(xué)專業(yè)基

礎(chǔ)(Ⅰ)考研真題

2012年浙江工業(yè)大學(xué)891法學(xué)專業(yè)基

礎(chǔ)(Ⅰ)考研真題

2010年中南財經(jīng)政法大學(xué)812訴訟法

學(xué)考研真題

2009年中南財經(jīng)政法大學(xué)813訴訟法

學(xué)考研真題

第一部分北京師范大學(xué)刑事訴訟法學(xué)考研真題

2009年北京師范大學(xué)刑事訴訟法考研真題

2008年北京師范大學(xué)訴訟法學(xué)考研真題

2007年北京師范大學(xué)刑事訴訟法考研真題

第二部分兄弟院校刑事訴訟法學(xué)考研真題

2013年武漢大學(xué)827刑事訴訟法學(xué)考研真題及詳解

武漢大學(xué)

2013年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題

科目名稱:刑事訴訟法學(xué)(C卷)

科目代碼:827

一、辨析題(共5小題,每小題10分,共50分)

1.刑事訴訟目的、刑事訴訟結(jié)構(gòu)

2.沉默權(quán)、拒絕作證權(quán)

3.傳來證據(jù)、傳聞證據(jù)

4.絕對不起訴、相對不起訴

5.證明責(zé)任、證明標(biāo)準(zhǔn)

二、簡答題(共5小題,每小題15分,共75分)

1.無罪推定的產(chǎn)生與發(fā)展經(jīng)過是什么?其性質(zhì)如何定位?

2.反對自證其罪規(guī)則及其在我國新刑訴法中確立的意義是什么?

3.證人作證制度在2012年頒布的刑訴法中有哪些新內(nèi)容?

4.2012年頒布的刑訴法對刑事簡易程序作出了哪些改革?

5.我國刑訴法在未成年人犯罪案件的訴訟制度方面有哪些特殊規(guī)定?

三、論述題(25分)

淺談刑事訴訟法中懲罰犯罪與保護人權(quán)二者之間的關(guān)系。

參考答案:

武漢大學(xué)

2013年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題

科目名稱:刑事訴訟法學(xué)(C卷)

科目代碼:827

一、辨析題(共5小題,每小題10分,共50分)

1.刑事訴訟目的、刑事訴訟結(jié)構(gòu)

答:(1)刑事訴訟的目的是為了保證刑法的正確實施,懲罰犯罪,保

護人民,保障國家安全和社會公共安全,維護社會主義社會秩序。就

《刑事訴訟法》第l條規(guī)定的文字表達而言,我國《刑事訴訟法》的立

法目的是以懲罰犯罪為主旨的,缺乏保障人權(quán)的精神。如此,《刑事訴

訟法》第2條規(guī)定了“尊重和保障人權(quán)”加以彌補。

(2)刑事訴訟的結(jié)構(gòu)是指控訴、辯護和審判三方在刑事訴訟過程中的

組合方式和相互關(guān)系。訴訟結(jié)構(gòu)不同,由此發(fā)生的訴訟效果、發(fā)揮的訴

訟功能也不一樣。

(3)刑事訴訟目的與結(jié)構(gòu)的關(guān)系,是目的與手段的關(guān)系。

①刑事訴訟結(jié)構(gòu)對于目的的手段性,決定了結(jié)構(gòu)受目的的制約和支配。

在刑事訴訟中,結(jié)構(gòu)模式的選擇由對該結(jié)構(gòu)將要發(fā)揮的功能的預(yù)期所決

定。不同的訴訟功能要求的往往是不同的結(jié)構(gòu),特定的訴訟功能,與特

定的訴訟結(jié)構(gòu)相適應(yīng)。刑事訴訟的功能是揭示案件真相、確認(rèn)犯罪行為

人及其刑事責(zé)任并在此過程中保障當(dāng)事人及其他訴訟參與人的自由權(quán)利

不受侵犯,良好的結(jié)構(gòu)形成的三方制約有利于發(fā)揮這一功能。

②刑事訴訟結(jié)構(gòu)是刑事訴訟的現(xiàn)實實踐條件,是決定目的能否實現(xiàn)的現(xiàn)

實力量。目的提出必須以結(jié)構(gòu)可能有的機能與作用為根據(jù),完全脫離結(jié)

構(gòu)的目的是不現(xiàn)實的。

在刑事訴訟中控訴、辯護雙方地位平等、權(quán)利對等,審判方居中裁判、

與雙方保持等距離的結(jié)構(gòu)模式,為“正三角形”結(jié)構(gòu),正三角形結(jié)構(gòu)的制

約作用最利于刑事訴訟目的的實現(xiàn)。真正達到這樣的要求,就能夠切實

發(fā)揮保障司法公正的作用,沒有這樣的結(jié)構(gòu),司法公正也往往難以實

現(xiàn)。

在我國刑事訴訟中由于檢察機關(guān)的特殊地位,訴訟中控辯雙方地位平

等、權(quán)力對等的格局尚未形成。相反,我國刑事訴訟結(jié)構(gòu)實為“倒三角

形”結(jié)構(gòu)。要優(yōu)化刑事訴訟結(jié)構(gòu),需要將“倒三角形”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢?/p>

形”結(jié)構(gòu),如此才能保證刑事訴訟目的的順利實現(xiàn)。

2.沉默權(quán)、拒絕作證權(quán)

答:(1)沉默權(quán)指犯罪嫌疑人、被告人對訊問官員的提問依法可以保

持沉默或拒絕回答,不因此而受到追究,訊問官員則有義務(wù)告知犯罪嫌

疑人、被告人享有此項權(quán)利。

(2)“拒絕作證權(quán)”也稱“作證豁免權(quán)”,是基于社會倫理、公共利益、

證人權(quán)益等保障的考慮,而賦予證人可依法對已掌握的與案情有關(guān)的事

實拒絕向法庭陳述及提供相關(guān)證據(jù)的一種特殊權(quán)利。

(3)二者的主要區(qū)別

①沉默權(quán)起源于英國,拒絕作證權(quán)起源于古代中國“親親得相首匿”,這

就決定了兩者的性質(zhì)的有所差別。

②沉默權(quán)是犯罪嫌疑人、被告人自己享有的權(quán)利,拒絕作證權(quán)是證人為

維護犯罪嫌疑人、被告人而行使的權(quán)利,兩者權(quán)利主體不同。

③沉默權(quán)是基于保護言論和信仰自由,是對個人尊嚴(yán)的尊重,也是無罪

推定原則的內(nèi)在要求;拒絕作證則是基于社會倫理、公共利益、證人權(quán)

益等保障的考慮。

3.傳來證據(jù)、傳聞證據(jù)

答:(1)傳來證據(jù)是根據(jù)證據(jù)的來源對證據(jù)進行的分類,凡不是直接

來源于案件事實,而是間接地來源于案件事實,經(jīng)過復(fù)制或者轉(zhuǎn)述原始

證據(jù)而派生出來的證據(jù),是傳來證據(jù),即通常所說的第二手或者第二手

以上的材料。

傳聞證據(jù)廣義上是指,用以證明其所說內(nèi)容真實的法庭之外的陳述,包

括口頭陳述、書面陳述以及有意或無意地帶有某種意思表示的非語言行

為。傳聞證據(jù)規(guī)則即傳聞證據(jù)排除法則,又稱反傳聞規(guī)則,是英美證據(jù)

法最重要的證據(jù)規(guī)則之一。傳聞證據(jù)規(guī)則是指,如果一個證據(jù)被定義為

傳聞證據(jù),并且沒有法定的例外情況可以適用,則該證據(jù)不得被法庭采

納。

(2)兩者在外延、訴訟證明活動中所處地位以及各自所被關(guān)注的證據(jù)

屬性方面存在極大的差別:

①劃分標(biāo)準(zhǔn)不同

傳聞證據(jù)與傳來證據(jù)一個是證據(jù)規(guī)則,一個是證據(jù)分類,是來自于不同

的定義系統(tǒng)的兩個概念。

②范圍不同

傳聞證據(jù)僅限于人的陳述,不包括實物證據(jù);傳來證據(jù)可以是物證、書

證的復(fù)印件、傳抄件等派生物。

證人當(dāng)庭陳述以外的陳述都是傳聞證據(jù),而不一定都屬于我國證據(jù)法中

的傳來證據(jù),只有證人轉(zhuǎn)述他人的陳述是傳來證據(jù)。

③運用規(guī)則不同

英美法系的傳聞證據(jù)規(guī)則受傳聞證據(jù)規(guī)則調(diào)整,是一般性排除。除非具

備法定的例外情形,不得作為證據(jù)使用;而我國關(guān)于傳來證據(jù)的分類,

目的重在揭示此類證據(jù)特點,并不是重在排除傳來證據(jù)的證據(jù)能力。

4.絕對不起訴、相對不起訴

答:(1)相對不起訴,是指人民檢察院對偵查機關(guān)偵查終結(jié)移送審查

起訴的案件,經(jīng)過審查后,認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪行為情節(jié)輕微,依照

刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰時,依法作出不起訴的決定。在

相對不起訴的條件下,人民檢察院既可以作出不起訴決定,也可以作出

起訴決定。

(2)絕對不起訴,是指人民檢察院對偵查機關(guān)偵查終結(jié)移送審查起訴

的案件,經(jīng)過審查后,認(rèn)為犯罪嫌疑人的行為不構(gòu)成犯罪或者依法不應(yīng)

當(dāng)追究刑事責(zé)任時,依法對案件終止訴訟活動的一種處理決定。凡符合

絕對不起訴條件的案件,檢察機關(guān)都應(yīng)作出不起訴決定,而無自由裁量

的余地。我國法律規(guī)定與其他國家關(guān)于法定不起訴的條件較為一致。包

括:

①實施的行為情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經(jīng)特赦令免除刑罰的。

④依照刑法規(guī)定,屬于告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人死亡的。

⑥其他法律、法令規(guī)定免予刑事處罰的。

(3)兩者的主要區(qū)別

①適用對象不同

相對不起訴是針對犯罪人,只是犯罪情節(jié)輕微,檢察機關(guān)可以適用自由

裁量權(quán),決定不起訴;絕對不起訴的對象一般不構(gòu)成犯罪,也可能是犯

罪但依法不予追究刑事責(zé)任的情形。

②檢察機關(guān)的自由裁量權(quán)不同

對于相對不起訴,檢察機關(guān)可以選擇起訴或者不起訴;對于絕對不起

訴,檢察機關(guān)沒有自由裁量的余地,只能依法決定不起訴。

③法律后果不同

絕對不起訴引起的法律后果是之前的犯罪嫌疑人可能洗脫了犯罪的罪

名,是無罪釋放,也可能是有罪無責(zé);而相對不起訴的法律后果是之前

是犯罪嫌疑人便是犯罪人,只是依法不處以刑罰。

此外,因其法律后果的不同,兩者的救濟不盡相同,當(dāng)犯罪嫌疑人是以

有罪無責(zé)釋放時,可以選擇申訴。

5.證明責(zé)任、證明標(biāo)準(zhǔn)

答:(1)證明責(zé)任,也稱舉證責(zé)任,是指司法機關(guān)或者某些當(dāng)事人對

應(yīng)予認(rèn)定或者闡明的案件事實或者自己所主張的事實,應(yīng)當(dāng)收集或者提

供證據(jù)予以證明的責(zé)任;否則,將承擔(dān)其認(rèn)定或主張事實有不能成立危

險的后果。

(2)刑事訴訟中的證明標(biāo)準(zhǔn),又叫證明要求,是指法律要求公安司法

人員運用證據(jù)證明案件事實所要達到的程度。

(3)兩者緊密聯(lián)系又有所不同

①證明標(biāo)準(zhǔn)是在證明責(zé)任基礎(chǔ)上產(chǎn)生的概念,證明責(zé)任在訴訟過程中演

變到某個特定的時間點或狀態(tài)點,便呈現(xiàn)出了證明標(biāo)準(zhǔn)的訴訟價值,沒

有真正意義上的證明責(zé)任制度,就沒有真正意義上的證明標(biāo)準(zhǔn)制度。我

國對于刑事訴訟中司法機關(guān)行使職權(quán)的每個階段規(guī)定了不同的證明標(biāo)

準(zhǔn)。

②證明責(zé)任回答的問題是:就特定的待證事實,應(yīng)當(dāng)由誰提供證據(jù)加以

證明;證明責(zé)任如何分配,由實體法和程序法共同解決。實體法規(guī)范當(dāng)

事人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,因而也規(guī)范當(dāng)事人證明責(zé)任的分配;程序法規(guī)定

查明案件事實是司法人員的職責(zé),但也規(guī)定了當(dāng)事人的證明責(zé)任。

證明標(biāo)準(zhǔn)回答的問題是:就特定的待證事實,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)提供多少證據(jù)

加以證實。對司法人員來說,對案件事實的證明沒有達到證明標(biāo)準(zhǔn)而認(rèn)

定的,屬于違法;對承擔(dān)證明責(zé)任的當(dāng)事人來說,對案件事實的證明沒

有達到證明標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)敗訴的后果。

二、簡答題(共5小題,每小題15分,共75分)

1.無罪推定的產(chǎn)生與發(fā)展經(jīng)過是什么?其性質(zhì)如何定位?

答:(1)無罪推定的產(chǎn)生與發(fā)展經(jīng)過

無罪推定,又可稱為無罪類推,是指任何人在未經(jīng)依法判決有罪之前,

應(yīng)視其無罪。除以上內(nèi)容外,無罪推定還包括:被告人不負有證明自己

無罪的義務(wù),被告人提供證明有利于自己的證據(jù)的行為是行使辯護權(quán)的

行為,不能因為被告人沒有或不能證明自己無罪而認(rèn)定被告人有罪。

①無罪推定最早是在啟蒙運動中被作為一項思想原則提出來的。針對封

建刑事訴訟中的有罪推定,資產(chǎn)階級在革命時期提出了無罪推定原則。

1764年7月,意大利刑法學(xué)家貝卡利亞在其名著《論犯罪與刑罰》中,

抨擊了殘酷的刑訊逼供和有罪推定,提出了無罪推定的理論構(gòu)想:“在

法官判決之前,一個人是不能被稱為罪犯的。只要還不能斷定他已經(jīng)侵

犯了給予他公共保護的契約,社會就不能取消對他的公共保護。”

②1789年法國《人權(quán)宣言》,最早從法律上規(guī)定了這一原則:“任何人

在其未被宣告為犯罪以前應(yīng)被推定為無罪”。此后,無罪推定原則被資

產(chǎn)階級國家的訴訟理論所承認(rèn),并且被規(guī)定在有的國家立法中。

③1966年12月16日聯(lián)合國大會通過的《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》

第14條第2款規(guī)定:“凡受刑事控告者,在未依法證實有罪之前,應(yīng)有權(quán)

被視為無罪?!薄稓W洲人權(quán)公約》第6條第2項規(guī)定,任何被指控實施犯

罪的人在依法被證明有罪之前應(yīng)被假定為無罪?!堵?lián)合國少年司法最低

限度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則》也規(guī)定了此原則。

目前,世界許多國家都在憲法或憲法性文件及刑事訴訟法典中規(guī)定了無

罪推定原則。

(2)無罪推定的性質(zhì)

無罪推定原則是現(xiàn)代法治國家刑事司法通行的一項重要原則,是國際公

約確認(rèn)和保護的基本人權(quán),也是聯(lián)合國在刑事司法領(lǐng)域制定和推行的最

低限度標(biāo)準(zhǔn)之一。

①中國的無罪推定原則更側(cè)重于實質(zhì),而不僅僅是稱謂問題。在立法上

沒有使用“假定其無罪”和“不能被稱為罪犯”等表述,而是使用“不得確

定有罪”的表述。

②在證明責(zé)任的問題上,不僅強調(diào)了國家機關(guān)在形式上的責(zé)任,而且更

加強調(diào)其實質(zhì)上的證明責(zé)任。在國家機關(guān)履行職責(zé)時,不是強調(diào)被告人

的消極對抗,被告人、犯罪嫌疑人均不享有沉默權(quán),而是強調(diào)控辯雙方

的積極配合,當(dāng)然,并沒有要求被告人承擔(dān)證明自己無罪的義務(wù)。

③作為一項法律原則,明確規(guī)定了偵查、起訴和審判機關(guān)的行為標(biāo)準(zhǔn),

要求既注重結(jié)果又要注重過程。

2.反對自證其罪規(guī)則及其在我國新刑訴法中確立的意義是什么?

答:反對自證其罪規(guī)則,是指在刑事訴訟中,證明責(zé)任由控方承擔(dān),作

為犯罪嫌疑人或被告人不負證明責(zé)任,不能自我歸罪,對犯罪嫌疑人或

被告人口供的收集必須遵循自愿性準(zhǔn)則。

我國《刑事訴訟法》第五十條規(guī)定,審判人員、檢察人員、偵查人員必

須依照法定程序,收集能夠證實犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪、犯

罪情節(jié)輕重的各種證據(jù)。嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他

非法方法收集證據(jù),不得強迫任何人證實自己有罪。

(1)反對自證其罪規(guī)則入法的積極意義在于進一步強調(diào)和重申了禁止

刑訊逼供,是刑事訴訟立法中的一大進步?!安坏脧娖茸宰C其罪”的積極

意義主要體現(xiàn)在兩個方面:其一,此舉進一步明確了辦案機關(guān)的舉證責(zé)

任,辦案機關(guān)不能簡單地寄希望于被告自證其罪;其二,此舉強調(diào)犯罪

嫌疑人作為訴訟主體,具有與司法機關(guān)平等的訴訟地位,進一步保障了

犯罪嫌疑人的權(quán)益。

(2)不容否認(rèn),由于不得強迫自證其罪原則并非根植于中國,作為一

個舶來品,基于不同的法治傳統(tǒng)、文化背景以及人權(quán)觀念,該原則在中

國適用伊始,可能會給司法實踐部門(例如偵查機關(guān))帶來一些不適

應(yīng),遭致司法機關(guān)的一些排異反應(yīng),但相信這僅僅是暫時性的。隨著不

得強迫自證其罪原則中國式體系的建立,以及觀念的轉(zhuǎn)變和相關(guān)配套制

度、規(guī)則的不斷完善,該原則的移植一定會給中國司法體制的發(fā)展帶來

巨大的驅(qū)動力。

3.證人作證制度在2012年頒布的刑訴法中有哪些新內(nèi)容?

答:(1)按照2012年修訂的《刑事訴訟法》的規(guī)定,證人應(yīng)當(dāng)出庭作

證的范圍包括:控辯雙方有異議的證人證言。且該證言對案件定罪量刑

有重大影響,人民法院認(rèn)為證人有必要出庭作證的;人民警察對于其執(zhí)

行職務(wù)時目擊的犯罪情況,也可作為證人出庭作證。

《刑事訴訟法》第六十條規(guī)定,凡是知道案件情況的人,都有作證的義

務(wù)。生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能辨別是非、不能正確表達的

人,不能作證人。

《刑事訴訟法》第一百八十七條規(guī)定,公訴人、當(dāng)事人或者辯護人、訴

訟代理人對證人證言有異議,且該證人證言對案件定罪量刑有重大影響,

人民法院認(rèn)為證人有必要出庭作證的,證人應(yīng)當(dāng)出庭作證。人民警察就

其執(zhí)行職務(wù)時目擊的犯罪情況作為證人出庭作證,適用前款規(guī)定。

(2)新刑訴法明文規(guī)定沒有正當(dāng)理由不按人民法院通知出庭作證的,

人民法院可以強制其到庭。這是我國首次在刑訴法中確立強制出庭作證

制度。此外,立法還免除了被告人的配偶、父母、子女的強制到庭作證

義務(wù),同時明確了沒有正當(dāng)理由拒絕作證的懲罰措施。

《刑事訴訟法》第一百八十八條規(guī)定,經(jīng)人民法院通知,證人沒有正當(dāng)

理由不出庭作證的,人民法院可以強制其到庭,但是被告人的配偶、父

母、子女除外。證人沒有正當(dāng)理由拒絕出庭或者出庭后拒絕作證的,予

以訓(xùn)誡,情節(jié)嚴(yán)重的,經(jīng)院長批準(zhǔn),處以十日以下的拘留。被處罰人對拘留

決定不服的,可以向上一級人民法院申請復(fù)議。復(fù)議期間不停止執(zhí)行。

(3)新刑訴法規(guī)定了證人保護措施和證人作證的補助。

《刑事訴訟法》第六十一條規(guī)定,人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)應(yīng)

當(dāng)保障證人及其近親屬的安全。對證人及其近親屬進行威脅、侮辱、毆

打或者打擊報復(fù),構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不夠刑事處罰

的,依法給予治安管理處罰。

《刑事訴訟法》第六十二條規(guī)定,對于危害國家安全犯罪、恐怖活動犯

罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪等案件,證人、鑒定人、被害人

因在訴訟中作證,本人或者其近親屬的人身安全面臨危險的,人民法

院、人民檢察院和公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)采取以下一項或者多項保護措施:

(一)不公開真實姓名、住址和工作單位等個人信息;

(二)采取不暴露外貌、真實聲音等出庭作證措施;

(三)禁止特定的人員接觸證人、鑒定人、被害人及其近親屬;

(四)對人身和住宅采取專門性保護措施;

(五)其他必要的保護措施。

證人、鑒定人、被害人認(rèn)為因在訴訟中作證,本人或者其近親屬的人身

安全面臨危險的,可以向人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)請求予以保

護。

人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)依法采取保護措施,有關(guān)單位和個人

應(yīng)當(dāng)配合。

《刑事訴訟法》第六十三條規(guī)定,證人因履行作證義務(wù)而支出的交通、

住宿、就餐等費用,應(yīng)當(dāng)給予補助。證人作證的補助列入司法機關(guān)業(yè)務(wù)

經(jīng)費,由同級政府財政予以保障。有工作單位的證人作證,所在單位不

得克扣或者變相克扣其工資、獎金及其他福利待遇。

4.2012年頒布的刑訴法對刑事簡易程序作出了哪些改革?

答:2012年頒布的刑訴法對刑事簡易程序作出了以下改革:

(1)完善了案件的適用范圍

新刑訴法第二百零八條規(guī)定了基層法院適用簡易程序的條件:“案件事

實清楚、證據(jù)充分的;被告人承認(rèn)自己所犯罪行,對指控的犯罪事實沒

有異議的;被告人對適用簡易程序沒有異議的”,這就將簡易程序的適

用范圍擴展到基層法院所有的刑事案件,突破了原先僅對可能判處三年

以下案件適用的限制。

限制特殊情形案件適用簡易程序。新刑訴法第二百零九條規(guī)定了限制適

用簡易程序的案件。《刑事訴訟法》第二百零九條規(guī)定,有下列情形之

一的,不適用簡易程序:(一)被告人是盲、聾、啞人,或者是尚未完

全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為能力的精神病人的;(二)有重大社會影

響的;(三)共同犯罪案件中部分被告人不認(rèn)罪或者對適用簡易程序有

異議的;(四)其他不宜適用簡易程序?qū)徖淼摹?/p>

(2)調(diào)整了審判的方式和期限

①關(guān)于審判組織問題。新刑訴法第二百一十條規(guī)定,對可能判處三年有

期徒刑以下刑罰的,可以組成合議庭進行審判,也可以由審判員一人獨

任審判;對可能判處的有期徒刑超過三年的,應(yīng)當(dāng)組成合議庭進行審

判。這條規(guī)定主要是將原來“簡化審”的實踐納入正式的基本法律之中。

②關(guān)于公訴人出庭問題。新刑訴法要求適用簡易程序?qū)徖淼陌讣z察機

關(guān)應(yīng)當(dāng)派人出庭。

③關(guān)于期限問題。不受普通程序中“關(guān)于訊問被告人、詢問證人、鑒定

人、出示證據(jù)、法庭辯論程序規(guī)定的限制”的規(guī)定,同時還特別增加規(guī)

定了不受“關(guān)于送達期限”規(guī)定的限制。

(3)明確了程序的啟動模式

①審前確認(rèn)。新刑訴法“賦予被告人對簡易程序的選擇權(quán),設(shè)立了審前

確認(rèn)程序,適用簡易程序須經(jīng)被告人同意。

②檢察機關(guān)建議。基層人民法院受理的公訴案件,人民檢察院在提起公

訴時,認(rèn)為可以適用簡易程序?qū)徖淼?,?yīng)當(dāng)征得被告人同意后,制作

《適用簡易程序建議書》,連同全案卷宗、證據(jù)材料、起訴書一并移送

人民法院。

③法院決定。新刑訴法第二百零八條規(guī)定了人民法院對于是否適用簡易

程序具有最終決定權(quán),修改了之前只有在檢察機關(guān)建議之后才能決定適

用的情況。

(4)建立糾錯救濟機制。第二百一十五條規(guī)定,人民法院在審理過程

中,發(fā)現(xiàn)不宜適用簡易程序的,應(yīng)當(dāng)按照本章第一節(jié)或者第二節(jié)的規(guī)定

重新審理。

5.我國刑訴法在未成年人犯罪案件的訴訟制度方面有哪些特殊規(guī)定?

答:我國刑訴法在未成年人犯罪案件的訴訟制度方面主要有以下特殊規(guī)

定:

(1)明確規(guī)定了對犯罪的未成年人實行“教育、感化、挽救”的方針,

堅持“教育為主、懲罰為輔”的原則。

(2)明確規(guī)定了“辦案人員專業(yè)化”。新刑事訴訟法二百六十六條第二

款規(guī)定,對于未成年人刑事案件,應(yīng)當(dāng)由熟悉未成年人身心特點的審判

人員、檢察人員、偵查人員承辦。

(3)明確規(guī)定對未成年犯罪嫌疑人、被告人實行強制辯護。

(4)對未成年犯罪嫌疑人、被告人實行社會調(diào)查制度。

(5)對犯罪嫌疑人、被告人嚴(yán)格適用逮捕措施和分案處理。

(6)確立了訊問和審判未成年人時的合適成年人在場制度。

(7)設(shè)立了未成年人的附條件不起訴制度。

(8)規(guī)定了未成年人犯罪記錄封存制度。

(9)訴訟不公開。審判的時候被告人不滿十八周歲的案件,不公開審

理。但是,經(jīng)未成年被告人及其法定代理人同意,未成年被告人所在學(xué)

校和未成年人保護組織可以派代表到場。

(10)規(guī)定了未成年人刑事案件特別訴訟程序。

三、論述題(25分)

淺談刑事訴訟法中懲罰犯罪與保護人權(quán)二者之間的關(guān)系

答:(1)懲罰犯罪是刑事訴訟的目的之一。刑事訴訟法的意義就在于

通過刑事訴訟程序及時、準(zhǔn)確查明真相,正確適用法律,使刑法上規(guī)定

的犯罪人得到相應(yīng)的刑罰。因此,懲罰犯罪是刑事訴訟法制定的首要任

務(wù)。

(2)尊重和保障人權(quán)是我國憲法確立的一項重要原則,也是刑事訴訟

目的除了懲罰犯罪的另一個方面,現(xiàn)行刑事訴訟法第二條首次將“尊重

和保障人權(quán)”寫進了部門法中,揭示了保障人權(quán)與刑事訴訟密不可分的

關(guān)系。保障人權(quán),是指在通過刑事訴訟懲罰犯罪的過程中,保障公民權(quán)

利,特別是保障被告人、被害人及其他訴訟參與人的實體權(quán)利和程序性

權(quán)利不受非法侵害。

(3)懲罰犯罪與保障人權(quán)有著緊密的聯(lián)系:

一方面,正確懲罰犯罪,不能脫離正當(dāng)程序的保障。如果在刑事訴訟中

違反憲法、刑事訴訟法有關(guān)權(quán)利保障的規(guī)范,濫用司法權(quán)力,往往會造

成冤假錯案,既不能保障人權(quán),也不能準(zhǔn)確有效地懲罰犯罪。同時,保

障人權(quán)也不能脫離開懲罰犯罪。如果不查明案件真實、懲罰犯罪,不僅

被害人的實體權(quán)利得不到維護,犯罪嫌疑人、被告人的實體權(quán)利易受侵

犯,而且訴訟參與人的程序性權(quán)利保障也就失去了其價值。

另一方面,在適用刑事訴訟法追究犯罪真相的過程中,時時刻刻都牽扯

著保護人權(quán)這條線,由于犯罪嫌疑人在刑事訴訟中所處位置的特殊性,

其基本權(quán)利極易受到侵害,比如刑訊逼供、非法取證。

保障人權(quán)往往會反作用于懲罰犯罪,比如非法證據(jù)排除規(guī)則,雖然實現(xiàn)

了保障人權(quán)之目的,但可能會因此使得處以犯罪人刑罰的證據(jù)不足,從

而適用疑罪從無原則,使得犯罪人逃脫法律制裁,妨礙懲罰犯罪目的的

實現(xiàn)。疑罪從無原則同樣是保障人權(quán)的重要體現(xiàn)。

我國現(xiàn)行刑事訴訟法中確實規(guī)定了大量保護犯罪嫌疑人人權(quán)的條文,從

宏觀的立法原則到具體的偵查手段,可是在司法實踐中,懲罰犯罪與保

障人權(quán)之間的沖突不會因制度變化而改變,在面對沖突時是選擇不惜犧

牲個人權(quán)利,懲罰“犯罪”有可能侵害嫌疑人人權(quán);還是選擇保障人權(quán)從

而有可能縱容犯罪分子,這反映出對于刑事訴訟價值理解的取向。

對于目前我國人權(quán)保障并不完善的司法現(xiàn)狀,借鑒行政訴訟法上的比例

原則更為適合,在綜合考慮各種因素的情況下,采取最為合適的方式,

均衡各方利益,使價值天平較為公正。

2012年武漢大學(xué)829刑事訴訟法學(xué)考研真題及詳解

武漢大學(xué)

2012年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題(學(xué)術(shù)型)

(滿分值150分)

科目名稱:刑事訴訟法(D卷)科目代碼:829

注意:所有答題內(nèi)容必須寫在答題紙上,凡寫在試題或草稿紙上的一律

無效。

一、概念比較(共5小題,每小題7分,共35分)

1.審判中心主義與偵查中心主義

2.強制指定辯護與任意指定辯護

3.證據(jù)能力與證明力

4.取保候?qū)徟c監(jiān)視居住

5.上訴與抗訴

二、評析(17分)

2011年8月公布的《中華人民共和國刑事訴訟法修正案(草案)十六》、將

第四十六條改為第五十二條,修改為:“對一切案件的判處都要重證

據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不

能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)確實、充分的,

可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。

證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)符合以下條件:

(一)定罪量刑的事實都有證據(jù)證明;

(二)據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實;

(三)綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑。

請評析“綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑”。

三、簡答題(共4小題,每小題12分,共48分)

1.簡述控辯平等原則。

2.簡述庭前審查程序并加以評述。

3.簡述自白排除規(guī)則。

4.簡述直接言詞原則。

四、論述題(共2小題,每小題25分,共50分)

1.論死刑復(fù)核程序及其完善。

2.論庭審電視直播的正當(dāng)性。

參考答案

武漢大學(xué)

2012年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題(學(xué)術(shù)型)

(滿分值150分)

科目名稱:刑事訴訟法(D卷)科目代碼:829

注意:所有答題內(nèi)容必須寫在答題紙上,凡寫在試題或草稿紙上的一律

無效。

一、概念比較(共5小題,每小題7分,共35分)

1.審判中心主義與偵查中心主義

答:(1)審判中心主義與偵查中心主義的概念

審判中心主義是指整個刑事訴訟過程以審判為核心,法院在刑事訴訟中

發(fā)揮著主導(dǎo)作用,推動著刑事訴訟的進程。

偵查中心主義是指偵查機關(guān)(如公安機關(guān)、檢察院)在刑事訴訟中起主

導(dǎo)作用,整個刑事訴訟過程以偵查活動為核心。

(2)審判中心主義與偵查中心主義的區(qū)別

二者的區(qū)別主要在于訴訟活動的主導(dǎo)機關(guān)不同。在以審判中心主義為主

的刑事訴訟中,法院發(fā)揮著主導(dǎo)作用;而偵查中心主義則是以偵查機關(guān)

為主導(dǎo)作用。

2.強制指定辯護與任意指定辯護

答:(1)強制指定辯護與任意指定辯護的概念

強制指定辯護是指在下列情形下,犯罪嫌疑人、被告人沒有委托辯護人

的,人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)通知法律援助機構(gòu)指派律師

為其提供辯護:

①犯罪嫌疑人、被告人是盲、聾、啞人,或者是尚未完全喪失辨認(rèn)或者

控制自己行為能力的精神病人;

②犯罪嫌疑人、被告人是未成年人;

③犯罪嫌疑人、被告人可能被判處無期徒刑、死刑。

任意指定辯護是指犯罪嫌疑人、被告人因經(jīng)濟困難或者其他原因沒有委

托辯護人的,本人及其近親屬可以向法律援助機構(gòu)提出申請。對符合法

律援助條件的,法律援助機構(gòu)應(yīng)當(dāng)指派律師為其提供辯護。

(2)強制指定辯護和任意指定辯護的區(qū)別

①出現(xiàn)情形不同。前者必須是出現(xiàn)了法定的三種情形;后者是由于經(jīng)濟

困難和其他原因。

②啟動主體不同。強制指定辯護是由人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)

通知法律援助機關(guān)啟動的;任意指定辯護則是通過犯罪嫌疑人、被告人

本人及其近親屬向法律援助機構(gòu)提出申請而啟動的。

3.證據(jù)能力與證明力

答:(1)證據(jù)能力與證明力的概念

證據(jù)能力,又稱證據(jù)資格、證據(jù)的適格性,是指事實材料成為訴訟中的

證據(jù)所必須具備的條件。只有具有證據(jù)能力的事實材料才是訴訟證據(jù),

才能用來證明案件事實。

證據(jù)的證明力,又稱證據(jù)力、證據(jù)價值,是指證據(jù)對于待證事實的證明

作用的大小或程度。判斷證據(jù)證明力的依據(jù)是證據(jù)的相關(guān)性,即相關(guān)性

越強,證明力越強。

(2)證據(jù)能力與證明力的區(qū)別

證據(jù)能力的判斷在前,證明力的判斷在后。對證據(jù)證明力的判斷是建立

在證據(jù)能力已經(jīng)具備的前提下的。如果某事實材料不具備證據(jù)能力,則

根本不可能作為證據(jù)使用,對其進行證明力的判斷也就失去了意義。

4.取保候?qū)徟c監(jiān)視居住

答:(1)取保候?qū)徟c監(jiān)視居住的概念

取保候?qū)徥侵冈谛淌略V訟過程中,公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院責(zé)

令犯罪嫌疑人、被告人提出保證人或者交納保證金,保證犯罪嫌疑人、

被告人不逃避或妨礙偵查、起訴和審判,并隨傳隨到的一種強制方法。

監(jiān)視居住是指人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在刑事訴訟過程中對犯

罪嫌疑人、被告人采用的,命令其不得擅自離開住處,無固定住處不得

擅自離開指定的居所,并對其活動予以監(jiān)視和控制的一種強制方法。

(2)取保候?qū)徟c監(jiān)視居住的區(qū)別

①適用情形不同

取保候?qū)忂m用情形為:a.可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑

的;b.可能判有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性

的;c.患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的

婦女,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的;d.羈押期限屆滿,案件

尚未辦結(jié),需要采取取保候?qū)彽摹?/p>

監(jiān)視居住適用情形為:a.患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理的;b.懷孕或

者正在哺乳自己嬰兒的婦女;c.系生活不能自理的人的唯一扶養(yǎng)人;

d.因為案件的特殊情況或者辦理案件的需要,采取監(jiān)視居住更為適宜

的;e.羈押期限屆滿,案件尚未辦結(jié),需要采取監(jiān)視居住措施的。

②申請主體不同

取保候?qū)徔梢杂煞缸锵右扇?、被告人及其法定代理人、近親屬以及律師

申請;監(jiān)視居住則由人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)對犯罪嫌疑人、

被告人采用。

③執(zhí)行地點不同

取保候?qū)徳诜缸锵右扇?、被告人居住的市、縣;監(jiān)視居住則在犯罪嫌疑

人、被告人的住處,無固定住處的,可在指定居所進行。

④應(yīng)遵守的規(guī)定不同

監(jiān)視居住的限制條件更多、要求更嚴(yán)格。

⑤適用期限不同

取保候?qū)徸铋L不得超過12個月;監(jiān)視居住最長不得超過6個月。

5.上訴與抗訴

答:(1)上訴與抗訴的概念

上訴是指當(dāng)事人(被害人除外)或其法定代理人不服地方各級人民法院

第一審刑事判決或裁定,依法請求一審人民法院的上一級人民法院對案

件進行重新審理的訴訟活動。

抗訴是指地方各級人民檢察院認(rèn)為本級人民法院第一審的判決、裁定確

有錯誤時,在法定抗訴期限內(nèi)要求上一級人民法院對案件重新審理的訴

訟活動。

(2)上訴與抗訴的區(qū)別

①提起主體不同

有權(quán)提出上訴的人,有自訴人、被告人或者他們的法定代理人,以及經(jīng)

被告人同意的被告人的辯護人、近親屬,還有附帶民事訴訟的當(dāng)事人及

其法定代理人;有權(quán)提起抗訴的機關(guān),是地方各級人民檢察院。

②提出方式不同

關(guān)于提出上訴的方式,我國《刑事訴訟法》第216條規(guī)定了書狀和口頭

兩種形式;地方各級人民檢察院對同級人民法院第一審判決、裁定提出

抗訴的方式,根據(jù)《刑事訴訟法》第221條的規(guī)定,只能采用書狀形

式,不得采用口頭形式。

③提出上訴、抗訴的理由不同

法律沒有具體規(guī)定上訴的理由,但自訴人、被告人和他們的法定代理

人、被告人的辯護人和近親屬只要不服第一審裁判,在法定期限內(nèi)依法

提出上訴,上訴即可成立;而根據(jù)我國《刑事訴訟法》第217條的規(guī)

定,必須是認(rèn)為第一審裁判“確有錯誤”,才能提出抗訴。

二、評析(17分)

2011年8月公布的《中華人民共和國刑事訴訟法修正案(草案)十六》將第

四十六條改為第五十二條,修改為:“對一切案件的判處都要重證據(jù),

重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認(rèn)

定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)確實、充分的,可以

認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。

證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)符合以下條件:

(一)定罪量刑的事實都有證據(jù)證明;

(二)據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實;

(三)綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑。

請評析“綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑”。

答:(1)在現(xiàn)代訴訟中,證據(jù)的重要意義與證據(jù)裁判原則密切相連。

證據(jù)裁判原則,也稱證據(jù)裁判主義,是指對于案件爭議事實的認(rèn)定,應(yīng)

當(dāng)依據(jù)證據(jù)。它包括以下三方面的要求:

①裁判所認(rèn)定的案件事實必須以證據(jù)為依據(jù);

②裁判所依據(jù)的證據(jù)是具有證據(jù)能力的證據(jù);

③作為綜合裁判所依據(jù)的證據(jù),必須達到法律規(guī)定的證明標(biāo)準(zhǔn)。

我國《刑事訴訟法》雖然沒有明確規(guī)定這一原則,但該條也包含了證據(jù)

裁判原則的內(nèi)容。

(2)我國《刑事訴訟法》所規(guī)定的“犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分”是

一個主客觀相結(jié)合的證明標(biāo)準(zhǔn)。案件事實清楚,是指認(rèn)定事實的司法人

員對定罪量刑有關(guān)的事實和情節(jié)已經(jīng)查清楚或認(rèn)識清楚,這是從主觀狀

態(tài)上說的;證據(jù)確實充分,是對證據(jù)質(zhì)和量的綜合要求,是實現(xiàn)司法人

員對案件事實認(rèn)識清楚的客觀根據(jù)。證據(jù)確實,即每個證據(jù)必須是客觀

真實的,不是虛假的,并且具有客觀的關(guān)聯(lián)性;證據(jù)充分,是指一切定

罪量刑的事實都有證據(jù)加以證明,而且證據(jù)的數(shù)量足以確定性地認(rèn)定案

件事實,但不能將其具體量化,要視具體案情而定。

(3)為了在司法實踐中更準(zhǔn)確地適用刑事證明標(biāo)準(zhǔn),《刑事訴訟法》

第53條第2款對“證據(jù)確實充分”作出了具體解釋,規(guī)定“證據(jù)確實充分,

應(yīng)當(dāng)符合以下條件:

①定罪量刑的事實都有證據(jù)證明;

②據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實;

③綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑。

首先,要求定罪量刑的事實都有證據(jù)證明,這是對證據(jù)量的要求。其

次,要求據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)過法定的程序查證屬實,這是對證據(jù)質(zhì)的

要求。該要求既包括對證據(jù)真實性之要求,即必須查證屬實,又包括程

序正義要素,即必須通過法定程序加以查證屬實。再次,綜合全案證

據(jù),對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑。對“排除合理懷疑”的理解和運用是

個比較復(fù)雜的問題,一方面應(yīng)當(dāng)參考英美法系國家對此標(biāo)準(zhǔn)的解釋和運

用經(jīng)驗,另外一方面應(yīng)當(dāng)結(jié)合中國國情加以正確解讀和運用。

(4)據(jù)客觀真實與法律真實相結(jié)合的理念以及司法實踐中證明標(biāo)準(zhǔn)的

運用經(jīng)驗,并借鑒國外的證明標(biāo)準(zhǔn)理論,我們主張刑事訴訟原則上應(yīng)當(dāng)

以“犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分”為一般證明標(biāo)準(zhǔn),但同時也應(yīng)當(dāng)建立

層次性的證明標(biāo)準(zhǔn)體系。

①在是否存在犯罪事實和被告人是否實施了犯罪行為的關(guān)鍵問題上,必

須做到案件事實清楚,證據(jù)確實充分,否則就可能發(fā)生冤案錯案。

②對部分犯罪事實可以采取有確定證據(jù)的推定?;谧C明的難易以及刑

事政策的考慮,對部分犯罪事實可以允許推定。

③就程序事實與實體事實的證明標(biāo)準(zhǔn)而言,關(guān)于前者的證明標(biāo)準(zhǔn),可以

比后者降低一些。

(5)從保障人權(quán)的角度,該條的規(guī)定可以在一定程度上降低刑訊逼供

的可能性,但具體規(guī)定需要進一步細化。

三、簡答題(共4小題,每小題12分,共48分)

1.簡述控辯平等原則。

答:控辯平等又稱控辯平衡,是現(xiàn)代刑事訴訟的基本理念,是現(xiàn)代刑事

訴訟結(jié)構(gòu)的內(nèi)在需求。控辯平等不僅要求作為行使辯護權(quán)的辯護方享有

同強大的國家控訴機關(guān)同等武裝、同等保護的權(quán)利,而且還要求通過辯

護方積極行使辯護權(quán)利對國家權(quán)力的運用實行有效的制約和監(jiān)督??剞q

平等從本質(zhì)上說是權(quán)力制衡理論在刑事訴訟中的反映,是在權(quán)力制衡權(quán)

力之外,用權(quán)利對抗、制約權(quán)力,從而保證權(quán)力行使的理性,保證刑事

訴訟合目的性的進行。

(1)根據(jù)無罪推定原則,被告人僅僅是一種訴訟地位(或訴訟角

色),至于其是否有罪,則必須等到最終的裁判。因此,在裁判有罪之

前,作為被追訴對象的被告人不再是訴訟的客體,而是一個擁有自身合

法的訴訟權(quán)利且該權(quán)利不受非法剝奪或限制的獨立法律人格者。

因此,在刑事追訴活動中,就該案爭議問題而言,擁有獨立法律人格的

被告人具有與國家追訴機構(gòu)平等的法律地位;除非依照法定程序,后者

無權(quán)以公共利益之名,限制、剝奪被告人依法享有的訴訟權(quán)利。然而,

面對強大的以國家強制力為后盾的國家追訴機關(guān),任何被告人都客觀地

居于易受侵害的弱勢地位。因此,為了維護這種脆弱的平等關(guān)系,現(xiàn)代

辯護制度的確立與發(fā)展就顯得尤其重要。

(2)在現(xiàn)代社會,辯護制度的目的是在控辯之間建立一種平等對話的

外部條件。然而,為了實現(xiàn)這一目的,法律必須通過制度的力量,校正

控辯之間的事實不平等,從而實現(xiàn)一種制度上的平等關(guān)系。具體而言,

控辯平等包含三層含義:

①訴訟地位平等

從被追訴人的權(quán)利保障角度看,一般認(rèn)為,該原則包含著以下含義:

a.被追訴人沒有義務(wù)向追訴方提供任何可能使自己陷入不利境地的陳

述和其他證據(jù),追訴方不得采取任何非人道或有損被告人人格尊嚴(yán)的方

法強迫其就某一案件事實作出供述或提供證據(jù)。

b.被追訴人有權(quán)拒絕回答追訴官員或法官的訊問,有權(quán)在訊問中始終

保持沉默。司法警察、檢察官或法官應(yīng)及時告知犯罪嫌疑人、被告人享

有此項權(quán)利,法官不得因被告人沉默而使其處于不利的境地或作出對其

不利的裁判。

c.被追訴人有權(quán)就案件事實作出有利或不利于自己的陳述,但這種陳

述必須出于其真實的意愿,并在意識到其行為后果的情況下作出,法院

不得把非出于自愿而是迫于外部強制或壓力所作出的陳述作為定案根

據(jù)。

②訴訟能力平等

訴訟地位的平等排除了國家追訴機關(guān)以公共利益為由對被告人施加強制

的可能,但是,對于被告人而言,這種平等僅僅是一種被動性的平等。

因此,對于直接面臨刑罰威脅的被告人而言,僅有這種被動的平等保護

是不夠的。為了能夠有效地捍衛(wèi)自己的利益,被告人還必須具有與國家

追訴人員同等的、可以進行平等對話的能力。

③訴訟資訊平等

在國家追訴機關(guān)主導(dǎo)偵查,并依法享有控制被告人人身自由的制度框架

下,訴訟能力平等只是形式上的平等。如果辯護方對案件的程序發(fā)展、

案件證據(jù)一無所知,那么,欲求合理有效地發(fā)揮其訴訟能力幾乎是癡心

妄想。

因此,現(xiàn)代訴訟制度十分強調(diào)辯護人對訴訟程序的參與性和知情權(quán)。其

中,關(guān)于案件證據(jù)的知情權(quán)尤其受到了強調(diào)。但兩大法系實現(xiàn)資訊平等

的方法各異:大陸法系實行閱卷制度,英美法系實行證據(jù)開示制度。究

其原因,可能在于英美法系的辯護律師有自行(或借助私人偵探)收集

證據(jù)的傳統(tǒng),而大陸法系的辯護律師則完全依賴于國家追訴機關(guān)的力量

進行證據(jù)收集和調(diào)查。

2.簡述庭前審查程序并加以評述。

答:庭前審查程序是指法院對提起刑事訴訟的案件在開庭前所進行的審

查活動。

(1)審查后的處理情況

根據(jù)《高法解釋》第117條的規(guī)定,案件經(jīng)審查后,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的情

況分別處理:

①依法受理。依法受理包括以下幾種情況:

a.人民檢察院提起的公訴符合《刑事訴訟法》第181條的規(guī)定,人民法

院依法受理;

b.人民法院曾經(jīng)對該被告人因證據(jù)不足作出過“證據(jù)不足、指控的犯罪

不能成立的無罪判決”,人民檢察院依據(jù)新的事實、證據(jù)材料重新起訴

的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理;

c.對于被告人真實身份不明,但犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分的,人

民法院應(yīng)依法受理。

②補送材料。人民檢察院移送的材料不符合《高法解釋》第116條要

求,需要補送材料的,應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在3日內(nèi)補送。

③退回人民檢察院。對于不屬于本院管轄或者被告人不在案的,應(yīng)當(dāng)決

定退回人民檢察院。對于提起公訴后改變管轄的案件,原提起公訴的人

民檢察院應(yīng)當(dāng)將案件移送與審判管轄相對應(yīng)的人民檢察院(《高檢規(guī)

則》第329條)。

④終止審理或者不予受理。包括兩種情況:

a.對于符合《刑事訴訟法》第15條第2至6項規(guī)定的情形的,應(yīng)當(dāng)裁定

終止審理或者決定不予受理;

b.依照《高法解釋》第177條規(guī)定,人民法院裁定準(zhǔn)許人民檢察院撤訴

的案件,沒有新的事實、證據(jù),人民檢察院重新起訴的,人民法院不予

受理。

(2)審查的期限

《高法解釋》第118條規(guī)定:“人民法院對于按照普通程序?qū)徖淼墓V案

件,決定是否受理,應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)審查完畢。對于人民檢察院建議按簡

易程序?qū)徖淼墓V案件,決定是否受理,應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)審查完畢。人民

法院對提起公訴的案件進行審查的期限,計入人民法院的審理期限?!?/p>

由于《刑事訴訟法》規(guī)定的庭前審查的性質(zhì)是以程序性審查為主,弱化

實體性審查,因而人民法院在審查時不應(yīng)提審被告人和詢問證人、被害

人和鑒定人,同時也不能使用勘驗、檢查、扣押、鑒定、查詢、凍結(jié)等

方法調(diào)查核實證據(jù)。

(3)審查的意義

①庭前審查程序是每個公訴案件必經(jīng)的程序。通過庭前審查,可以決定

案件的大致去向,是開庭審判、撤銷指控還是適用簡易程序,都應(yīng)經(jīng)過

正當(dāng)?shù)耐デ皩彶槌绦蛴煞ü僮鞒觥?/p>

②該程序的任務(wù)主要有三個方面:

a.通過行使審查功能作出撤銷起訴的決定,將指控理由明顯不充分的

起訴排除在庭審之外,避免被告人的合法權(quán)益受到侵害;

b.整理和明確訟爭要點以及保全、展示、檢驗和排除非法證據(jù),為庭

審順利進行和高效開展服務(wù);

c.對案件進行繁簡分流,以及為正式審判做好送達起訴書副本、確定

審判日期等其他準(zhǔn)備性工作。

③不僅適應(yīng)了刑訴法發(fā)展的精密化趨勢,還有助于我們牢固樹立正當(dāng)程

序的概念,提高程序意識,充分發(fā)揮程序?qū)Ρ豢胤降娜藱?quán)保障和對司法

公正的促進作用。

(4)總體來看,我國的庭前審查程序以程序性審查為主,符合庭前審查的

制度設(shè)計和理論原則,符合世界各國刑事訴訟庭前審查程序發(fā)展規(guī)律,

能很好的為正式的庭審做好準(zhǔn)備。

3.簡述自白排除規(guī)則。

答:我國《刑事訴訟法》第46條規(guī)定:“只有被告人供述,沒有其他證

據(jù)的,不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)充分確

實的,可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰?!笨梢?,我國法律也明確規(guī)定

了自白排除規(guī)則。自白排除規(guī)則的意義包括:

(1)有利于防止偏重口供的傾向。由于真實的口供具有極強的證明

力,如允許將口供作為定案的唯一證據(jù),勢必使偵查、審判人員過分依

賴口供,有時甚至?xí)脟?yán)刑逼供等非法手段來取得,這將極大地侵害

犯罪嫌疑人、被告人的人權(quán)。

(2)有利于保障證據(jù)的客觀性,避免以假口供誤導(dǎo)判決。不管從理論

還是從實踐的角度講,因種種原因,口供確實存在很大可能的虛假性,

即使口供是自愿作出,且取得的手段也完全合法,也仍舊存在虛偽供述

的危險。因此,為了防止采用虛假口供而導(dǎo)致錯誤判決,有必要確立補

強規(guī)則。

(3)基于歷史的教訓(xùn)。無論是國內(nèi)還是國外的訴訟史,都有制度性的

偏重口供的情況,即以口供為“證據(jù)之王”,為獲取口供而使刑訊合法

化、制度化,形成了“罪從供定”的傳統(tǒng),從而造成了較多的冤假錯案。

在當(dāng)今社會,也有口供主義的回潮。鑒于歷史教訓(xùn),確立并認(rèn)真遵循證

據(jù)補強規(guī)則是完全必要的。

4.簡述直接言詞原則。

答:(1)直接言詞原則的概念

直接言詞原則包括直接審理原則和言詞審理原則兩個方面:

①直接審理原則,也叫在場原則,是指法庭審判時法官、檢察官、被告

人、辯護人以及其他訴訟參與人必須親自出席審判,為法官直接采證創(chuàng)

造先決條件。在場原則使法庭審判區(qū)別于可以聽匯報定案的行政操作過

程。

②言詞審理原則,又稱為言詞辯論原則,是指法庭審判活動必須以言詞

陳述的方式進行,不僅參加審判的各方應(yīng)以言詞陳述的方式進行審理、

攻擊、防御等訴訟行為,而且在法庭上出示證據(jù)也應(yīng)以言詞表達的方式

為主,物證、書證等實物證據(jù)應(yīng)在言詞訊問、詢問的必要時機出示,以

使審理過程更富有邏輯性、直觀性。

直接審理原則和言詞審理原則是緊密相關(guān)不可分割的,只強調(diào)直接原

則,就不能排除審判與訴訟各方在場的情況下,仍然實行以出示書面文

件為主的書面審理方式這種情形;只強調(diào)言詞原則,就不能排除審判與

訴訟各方在不到場的情況下以打電話的方式進行審理這種情形。直接言

詞原則所產(chǎn)生的程序性效果是,如果法庭審判沒有按直接言詞的方式進

行審理視為沒有進行審理,所審查過的證據(jù)等同于沒有出示。

(2)直接言詞原則的價值

直接言詞原則的首要價值在于為審判和訴訟各方創(chuàng)造一個探求實體真實

(原型)的良好環(huán)境,以最大可能避免各種間接性的材料(模型)本身

的不可避免的虛偽性給審判造成的干擾和拖延,其實質(zhì)是最大限度地實

現(xiàn)證據(jù)所構(gòu)造的模型對案情真相原型的觀控模擬;同時,直接言詞原則

也自然形成了一種使審判和訴訟各方相互制約的“公開場合”訴訟環(huán)境,

有利于約束審判與訴訟各方的恣意妄為。

(3)直接言詞原則的具體體現(xiàn)

直接言詞原則在刑事審判中具體體現(xiàn)為以下幾項規(guī)則:

①法庭審判必須在被告人、檢察官等親自在場的情況下進行;

②在法庭審判過程中,所有提供言詞證據(jù)的原證人、鑒定人必須出庭作

證;

③法官對證據(jù)的調(diào)查和采納必須親自進行,不準(zhǔn)聽事后匯報定案;

④法庭審判必須持續(xù)進行,從事法庭審判的法官須自始至終參加審判,

不得中途更換。

四、論述題(共2小題,每小題25分,共50分)

1.論死刑復(fù)核程序及其完善。

答:死刑復(fù)核程序是指人民法院對判處死刑的案件進行復(fù)審核準(zhǔn)所進行

的特別審判程序。我國法律一方面把死刑作為打擊犯罪、保護人民的有

力武器,另一方面又強調(diào)嚴(yán)格控制死刑的適用。因此,除在實體法中對

死刑適用主體做出限制外,還在程序法中對判處死刑的案件規(guī)定了一項

特別審查核準(zhǔn)程序——死刑復(fù)核程序。

(1)死刑復(fù)核程序的特征

死刑復(fù)核程序是我國《刑事訴訟法》規(guī)定的一項特殊審判程序,具有很

多特點,主要表現(xiàn)在:

①適用對象具有單一性,即該程序只適用于判處死刑的案件,包括判處

死刑立即執(zhí)行和判處死刑緩期二年執(zhí)行的案件(簡稱“死緩”,其不是獨

立刑種),而不適用于其他案件。

②對于死刑案件具有不可缺失性,即必須經(jīng)過核準(zhǔn)程序。

③訴訟程序具有特定性,即它是死刑案件的終結(jié)程序。死刑案件除了經(jīng)

過一審程序、二審程序之外,還必須經(jīng)過死刑復(fù)核程序(最高人民法院

判決的除外),經(jīng)核準(zhǔn)后死刑判決才能生效交付執(zhí)行。

④程序啟動具有主動性,與其他審判程序必須遵循不告不理原則不同,

死刑復(fù)核程序不需經(jīng)告訴而自動啟動。

⑤死刑核準(zhǔn)權(quán)具有專屬性,即最高人民法院對死刑案件、高級人民法院

對死緩案件有核準(zhǔn)權(quán),而不是所有的人民法院均有核準(zhǔn)權(quán)。

(2)死刑復(fù)核程序的性質(zhì)

死刑復(fù)核程序雖然具有諸多特殊性,但是并不意味著對死刑案件實行三

審終審制,而是兩審終審制的例外程序,即是一種對死刑案件的特別審

核監(jiān)督程序。它的性質(zhì)是一種介于正規(guī)的審判程序與行政性的核準(zhǔn)程序

之間既有“審”又有“核”的準(zhǔn)司法程序。

(3)死刑復(fù)核程序的意義

死刑復(fù)核程序既是一項特殊的審判程序,又是一項十分重要的復(fù)核程

序,同時還是使死刑裁判能夠生效的關(guān)鍵程序,因此,正確執(zhí)行這一程

序具有重要意義,具體表現(xiàn)在:

①死刑復(fù)核程序可以保證正確適用死刑,發(fā)揮其在維護社會秩序中的積

極作用。

②死刑復(fù)核程序既是正確貫徹寬嚴(yán)相濟政策、防止死刑濫用的可靠保

證,又是以人為本、保障人權(quán)的重要措施。

(4)對死刑復(fù)核程序的完善

死刑復(fù)核程序既然是審判程序,就應(yīng)當(dāng)加強訴訟化改造,雖然《刑事訴

訟法》規(guī)定“應(yīng)當(dāng)聽取辯護律師的意見”和“最高人民檢察院可以向最高

人民法院提出意見”,提高了死刑復(fù)核程序的訴訟化因素,但是,訴訟

化功能仍未到位,還有待完善。

①建議增加規(guī)定“最高人民法院在必要的時候應(yīng)當(dāng)為被告人指定承擔(dān)法

律援助的律師為其提供辯護”的內(nèi)容。其原因在于:

a.對被告人來講,死刑復(fù)核程序是其最后的一次辯護機會,應(yīng)當(dāng)讓其

充分享有律師辯護的權(quán)利;

b.《刑事訴訟法》第34條第3款規(guī)定:“犯罪嫌疑人、被告人可能被判

處無期徒刑、死刑,而沒有委托辯護人的,人民法院、人民檢察院和公

安機關(guān)應(yīng)當(dāng)通知法律援助機構(gòu)指派律師為其提供辯護。”既然它適用于

一審、二審程序,當(dāng)然也應(yīng)適用于死刑復(fù)核程序;

c.法律援助制度在我國的適用大有強化之必要,尤需強化死刑復(fù)核程

序中對被告人的法律援助。

②建議規(guī)定附條件的聽審程序。控辯雙方或一方對證據(jù)、事實及法律適

用有重大異議的案件,法官除依法訊問被告人、聽取辯護律師及檢察人

員的意見外,必要時以聽審方式讓被告人與證人、被害人對質(zhì),以體現(xiàn)

訴訟程序的正當(dāng)性和實現(xiàn)裁判的正確性。

③建議增加規(guī)定“被害人及其委托的訴訟代理人經(jīng)申請也可以參與死刑

復(fù)核活動”。被害人是遭受犯罪行為直接侵害的人,對被告人有強烈的

獲得財產(chǎn)補償及心理安撫的要求,而公訴機關(guān)在代表國家進行監(jiān)督時,

可能對被害人的個人利益維護不夠。因此,在被害人及其訴訟代理人提

出申請的情況下,復(fù)核死刑案件的審判員也應(yīng)當(dāng)聽取被害人的意見。

④建議增加規(guī)定死刑復(fù)核的期限。從立法技術(shù)的周密性考慮,《刑事訴

訟法》就第一審和第二審程序都規(guī)定了審理期限,唯獨對死刑復(fù)核程序

審理期限的規(guī)定缺失,對此,需要從立法上予以明確的規(guī)定,以保證其

統(tǒng)一性和科學(xué)性。同時確定死刑復(fù)核程序的期限,能夠使死刑判決在一

個可預(yù)期的期間內(nèi)得以確定。

2.論庭審電視直播的正當(dāng)性。

答:庭審電視直播體現(xiàn)的是我國《刑事訴訟法》基本原則中的審判公開

原則。

(1)審判公開原則的概念

審判公開是指人民法院開庭審理案件的過程和判決的宣告,都公開進

行,允許公民旁聽,允許新聞界依法公開采訪、公開報道。法院開庭審

判案件,除休庭評議程序是秘密進行的以外,其他審判程序即宣布開

庭、法庭調(diào)查、法庭辯論、被告人最后陳述和判決的宣告,均公開進

行,不僅向當(dāng)事人和其他訴訟參與人公開,而且向其他公民公開,向社

會公開。

(2)審判公開原則的依據(jù)

它的法律依據(jù)是我國《憲法》第125條中的規(guī)定和《刑事訴訟法》第11

條中的規(guī)定。

《憲法》第125條中規(guī)定:“人民法院審理案件,除法律規(guī)定的特別情況

外,一律公開進行?!薄缎淌略V訟法》第11條中規(guī)定:“人民法院審判案

件,除本法另有規(guī)定的以外,一律公開進行?!?/p>

(3)審判公開原則的適用范圍

審判公開原則適用于絕大多數(shù)刑事案件,只是對于《刑事訴訟法》規(guī)定

的少數(shù)案件,如果公開審理,會損害國家利益,損害有關(guān)婦女和未成年

人等的權(quán)益,并會產(chǎn)生不良的社會影響和副作用,所以才不允許公開審

理。具體包括以下幾點:

①有關(guān)國家秘密或者個人隱私的案件不公開審理;

②涉及商業(yè)秘密的案件,當(dāng)事人申請不公開審理的,可以不公開審理;

③審判的時候被告人不滿18周歲的案件,不公開審理;但是,經(jīng)未成年

被告人及其法定代理人同意,未成年被告人所在學(xué)校和未成年人保護組

織可以派代表到場。

(4)審判公開原則的要求

對于依法應(yīng)當(dāng)公開審判的案件,人民法院在開庭審理前,必須在法律規(guī)

定的期間,并采取可以使群眾知道的適當(dāng)方式、方法,向群眾、向社會

公布將要審理的案件的案由、被告人的姓名及開庭的時間和地點,以便

群眾有可能前來旁聽。人民法院是否做到了這一點,是衡量其是否依法

貫徹審判公開原則的重要標(biāo)志。

對案件的審判既然公開進行,就應(yīng)當(dāng)允許群眾前來旁聽,允許新聞界采

訪、報道,在保證審判能夠順利進行的前提下,為前來旁聽者提供方

便。因?qū)徟袌鏊?、安全保衛(wèi)等客觀因素所限發(fā)放旁聽證的,應(yīng)當(dāng)作出必

要的說明和解釋。如果通過電視、互聯(lián)網(wǎng)等媒體對人民法院公開審理案

件直播、轉(zhuǎn)播的,要經(jīng)由高級人民法院批準(zhǔn)后進行。

(5)審判公開原則的意義

審判公開是我國審判制度的核心。實行審判公開可以使法院的審判活動

置于廣大人民群眾的直接監(jiān)督之下。因此,實行審判公開原則具有十分

重要的意義:

①實行審判公開,可以帶動合議、辯護、回避等各項制度的貫徹執(zhí)行,

使這些制度能真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

②實行審判公開,有助于人民法院客觀全面地查明案情和正確地處理案

件,提高辦案質(zhì)量,防止和減少冤、假、錯案。

③實行審判公開,可以密切法院同群眾的關(guān)系,增強審判人員的責(zé)任

感,防止發(fā)生違法亂紀(jì)現(xiàn)象。

④實行審判公開,可以充分發(fā)揮審判的教育作用,擴大辦案的效果和影

響,教育犯罪分子認(rèn)罪伏法,教育廣大群眾積極同犯罪作斗爭,預(yù)防犯

罪,減少犯罪。

因此,庭審電視直播,符合審判公開原則的要求,但也要注意對刑事訴

訟參與人特別是被告人和被害人的保護,因為保障訴訟參與人的合法權(quán)

利也是我國刑事訴訟的原則之一,對與兩個地位相等的原則之間不可偏

頗。

2011年武漢大學(xué)829刑事訴訟法學(xué)考研真題及詳解

武漢大學(xué)

2011年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題(學(xué)術(shù)型學(xué)位)

(滿分值150分)

科目名稱:刑事訴訟法學(xué)A卷科目代碼:829

注意:所有答題內(nèi)容必須寫在答題紙上,凡寫在試題或草稿紙上的一律

無效。

一、簡答題(每題15分,共75分)

1.請簡要介紹刑事訴訟模式的幾種類型。

2.刑事拘留的適用條件包括哪些?

3.試述法定不起訴適用的條件。

4.集中審理原則的具體內(nèi)容是什么?

5.試述刑事訴訟證明對象的范圍。

二、論述題(第1題,20分;第2題,30分;共50分)

1.試論刑事檢察監(jiān)督。

2.請談?wù)勀銓ξ覈淌聦徢俺绦蚋母锏目捶ā?/p>

三、案例分析題(25分)

根據(jù)所提供的案情,回答問題。

因涉嫌故意殺人,公安機關(guān)逮捕了現(xiàn)年30歲、曾經(jīng)有過犯罪記錄的何

某。何某患有糖尿病,每天必須按時服藥兩次。當(dāng)晚九點,何某被帶到

公安局的偵訊室接受了為時4個小時的訊問,但他拒絕回答任何問題。

之后,何某被帶到僅有一張靠墻的木板床的小屋子里。他根本無法入

睡。第二天早上7點,他又被帶回偵訊室。在那里他等待了兩個小時,

審訊人員才出現(xiàn)并開始訊問。訊問持續(xù)到中午11:30分,何某終于供認(rèn)

他實施了故意殺人的行為。在公安機關(guān)的整個時間內(nèi),警方除了給何某

提供了飲用水之外,沒有提供任何食品和藥品。

1.偵查機關(guān)所獲得的何某的供認(rèn),依據(jù)我國現(xiàn)行立法,屬于何種證據(jù)

種類?(5分)根據(jù)所給案情,該供述能否作為證據(jù),為什么?(5分)

2.根據(jù)我國現(xiàn)行立法及相關(guān)司法解釋,上述問題涉及哪一證據(jù)規(guī)則,

其具體內(nèi)容是什么?(5分)

3.試對我國的相關(guān)規(guī)定予以評析。(10分)

參考答案

武漢大學(xué)

2011年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題(學(xué)術(shù)型學(xué)位)

(滿分值150分)

科目名稱:刑事訴訟法學(xué)A卷科目代碼:829

注意:所有答題內(nèi)容必須寫在答題紙上,凡寫在試題或草稿紙上的一律

無效。

一、簡答題(每題15分,共75分)

1.請簡要介紹刑事訴訟模式的幾種類型。

答:刑事訴訟模式是指追訴方、被追訴方和裁判者在刑事訴訟中的地

位、相互關(guān)系及其體現(xiàn)形式的總體系。按刑事訴訟歷史發(fā)展,刑事訴訟

經(jīng)歷了彈劾式、糾問式到現(xiàn)代的職權(quán)主義、對抗制和混合式訴訟模式。

(1)早期的彈劾式訴訟

早期的彈劾式訴訟主要在奴隸制和封建制早期的國家實行。彈劾式訴訟

的特征是:

①控訴與審判職能分離,遵行“沒有告訴人就沒有法官”的不告不理原

則。

②審判以言詞辯論的方式進行,訴訟雙方在法庭上地位平等、權(quán)利對

等,相互對質(zhì)和辯論。

③司法克制。法官處于消極仲裁者的地位,只負責(zé)聽取雙方當(dāng)事人提供

的情況,審查他們提供的證據(jù),認(rèn)定案件事實和作出裁決。

④采用神示證據(jù)制度。

(2)傳統(tǒng)的糾問式訴訟

糾問式訴訟是盛行于歐洲中世紀(jì)中后期的訴訟制度。糾問式訴訟的特征

是:

①法官主動依職權(quán)追究犯罪。控訴職能與審判職能不分,集于法官一

身。

②在訴訟中,原告人和被告人都沒有訴訟主體地位,被告人更是只承擔(dān)

訴訟義務(wù)的被追究的客體。

③審判一般秘密進行,不但庭審前的調(diào)查活動是秘密的,法庭審判一般

也不公開。

④糾問式訴訟與野蠻的刑訊緊密地結(jié)合在一起,被告人成為被拷訊的對

象。

(3)近現(xiàn)代訴訟模式

①職權(quán)主義訴訟模式

職權(quán)主義訴訟模式主要為德國、法國等大陸法系國家所實行。其特征

是:

a.法官推進訴訟進程;

b.法官主動依職權(quán)調(diào)查證據(jù);

c.采取不變更原則,案件一旦起訴到法院,控訴方不能撤回起訴,訴

訟的終止以法院的判決作為標(biāo)志。

②對抗制訴訟模式

英美法系采對抗制訴訟,其主要特征是:

a.法官不主動依職權(quán)調(diào)查證據(jù),自我克制是法官在案件調(diào)查活動中的

慣例。

b.案件事實的發(fā)現(xiàn)委諸于控訴方和辯護方的舉證和辯論,在法庭調(diào)查

中實行交叉詢問制度;

c.實行變更原則;

d.采起訴認(rèn)否程序,在刑事訴訟中如果被告人自愿而不是被強迫作出

有罪的供述,則對案件事實無須進行舉證和辯論,法官可以徑行作出有

罪的判決;

e.實行陪審團制度。

③混合式訴訟模式

混合式訴訟,主要代表國家是日本和意大利?;旌鲜皆V訟的特征是:

a.保留了法官主動依職權(quán)進行調(diào)查證據(jù)的權(quán)力,注重發(fā)揮法官在調(diào)查

案件事實方面的能動性;

b.在訴訟中注重發(fā)揮控辯雙方的積極性,注重控訴辯護雙方平等對

抗。

2.刑事拘留的適用條件包括哪些?

答:拘留是指公安機關(guān)、人民檢察院在偵查過程中,在緊急情況下,依

法臨時剝奪某些現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子的人身自由的一種強制措施。

刑事拘留必須同時具備兩個條件:

(1)拘留的對象是現(xiàn)行犯或者是重大嫌疑分子。現(xiàn)行犯是指正在進行

犯罪的人,重大嫌疑分子是指有證據(jù)證明具有重大犯罪嫌疑的人。

(2)具有以下法定的緊急情形之一:

①正在預(yù)備犯罪、實行犯罪或者在犯罪后即時被發(fā)覺的。預(yù)備犯罪是指

為了犯罪準(zhǔn)備工具,制造條件的。實行犯罪是指正在進行犯罪的活動。

應(yīng)當(dāng)有一定的證據(jù)證明現(xiàn)行犯、重大嫌疑分子正在預(yù)備犯罪、實施犯

罪,或者犯罪后立刻被發(fā)覺。

②被害人或者在場親眼看見的人指認(rèn)他犯罪的。遭受犯罪行為直接侵害

的人或者在犯罪現(xiàn)場親眼看到犯罪活動的人指認(rèn)某人是犯罪嫌疑人。

③在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的。身邊指其身體、衣服、隨身攜帶

的物品等。住處包括永久性住處和臨時居所、辦公地點等。

④犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的。犯罪后有一定證據(jù)證明其有自

殺、逃跑的企圖或跡象,或者犯罪后已經(jīng)逃跑的。

⑤有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的。

⑥不講真實姓名、住址,身份不明的。本人拒不說明其姓名、住址、職

業(yè)等基本情況的。

⑦有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。

根據(jù)我國《刑事訴訟法》第l63條的規(guī)定,人民檢察院在直接受理的案

件的偵查過程中,對于具備上述第④和第⑤種情形的,有權(quán)決定拘留犯

罪嫌疑人。

3.試述法定不起訴適用的條件。

答:法定不起訴又稱絕對不起訴,是指《刑事訴訟法》第173條第l款和

l71條第4款規(guī)定的不起訴?!胺ǘā?,是指法律規(guī)定的“應(yīng)當(dāng)”,即凡是符

合《刑事訴訟法》第173條第l款和l71條第4款規(guī)定的情形之一的,人民

檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定,檢察機關(guān)不享有作出起訴決定或者不起訴

決定的自由裁量權(quán),只能依法作出不起訴決定。據(jù)此,法定不起訴適用

的情形有以下兩種:

(1)根據(jù)《刑事訴訟法》第l5條及第173條的規(guī)定,法定不起訴適用于

以下七種情形:

①犯罪嫌疑人沒有犯罪事實的;

②情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的;

③犯罪已過追訴時效期限的;

④經(jīng)特赦令免除刑罰的;

⑤依照刑法告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴的;

⑥犯罪嫌疑人、被告人死亡的;

⑦其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。

(2)對于二次補充偵查的案件,人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足,不符

合起訴條件的,應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

4.集中審理原則的具體內(nèi)容是什么?

答:(1)集中審理原則的含義

集中審理原則是指法庭對刑事案件的審理原則上應(yīng)當(dāng)持續(xù)進行,除了必

要的休息時間以外,不得中斷審理。集中審理原則的主要含義是指庭審

活動的不間斷性。一個案件的開庭審理活動開始以后,應(yīng)連續(xù)進行,中

間除必要的休息時間以外,不得間斷審理活動。

按照集中審理原則,有關(guān)事實、證據(jù)和適用法律的實質(zhì)性審理活動都應(yīng)

該在開庭審理中進行和完成。一旦開庭,就必須連續(xù)進行。如果開庭審

理需要兩天或兩天以上的時間,則除了節(jié)假日以外,中間不得有以日為

單位的間隔。在一個案件的開庭審理完成之前,法官不能中斷已經(jīng)開始

庭審的案件而另外再開始審理一個新的案件。

(2)集中審理原則的意義

①有利于法官通過連續(xù)的庭審活動形成對案件事實和證據(jù)的清晰、完整

的印象,保證其思維和心證形成過程的連貫性、系統(tǒng)性、完整性。

②有利于保證法官自始至終堅持客觀、公正、準(zhǔn)確地審理案件,以便最

終作出公正的裁判。

③保證及時審結(jié)案件,提高審判效率。

④集中審理,及時結(jié)案,可以縮短被告人在案件審結(jié)前的羈押,減輕因

訴訟期間的羈押對被告人的權(quán)利造成的損害。

(3)集中審理原則在法律上的體現(xiàn)

集中審理原則并沒有像公開審判那樣為各國所普遍確認(rèn)。在英美法系國

家,刑事審判較多地采用陪審團審判,加之嚴(yán)格遵循直接、言詞原則,

因而集中審理成為一種必然要求。大陸法系國家并不像英美國家那樣嚴(yán)

格要求集中審理,但立法也體現(xiàn)了這一要求。

我國《刑事訴訟法》上明確規(guī)定了審理期限,但沒有對審理的不間斷性

作出明確要求。實踐中一般能做到庭審過程的連續(xù)性,但因為一時難以

作出判決等原因而中斷開庭的情形也很常見,而且中斷時間沒有限制,

只要整個案件不超過審理期限,就認(rèn)為符合法定程序。從集中審理原則

所具有的功能和意義看,有必要對審理的中斷作出必要的限制性規(guī)定。

5.試述刑事訴訟證明對象的范圍。

答:證明對象,是證明活動中需要證明的事實,又稱待證事實或者要證

事實。刑事訴訟中的證明對象,是指司法人員和訴訟當(dāng)事人及其律師在

訴訟中必須用證據(jù)加以證明的各種案件事實。刑事訴訟的證明對象主要

是有關(guān)犯罪行為構(gòu)成要件和量刑情節(jié)的事實。具體來說,刑事訴訟證明

對象包括如下事實:

(1)被指控犯罪行為構(gòu)成要件的事實

被指控的犯罪不同,證明對象所包含的要件事實也就不同。學(xué)理認(rèn)為,

一般的犯罪行為的構(gòu)成要件有四個:

①犯罪客體,是指刑法所保護的、犯罪行為所侵害的具體的社會關(guān)系、

政治關(guān)系、經(jīng)濟關(guān)系等;

②犯罪主體,是指實施了危害社會的行為、依法應(yīng)負刑事責(zé)任的人;

③犯罪的客觀方面,是指犯罪嫌疑人、被告人所實施的危害社會的行

為,以及與犯罪行為有關(guān)的各項客觀事實;

④犯罪的主觀方面,是指犯罪嫌疑人、被告人實施犯罪行為時所持的主

觀心理態(tài)度,如故意、過失等。

(2)與犯罪行為輕重有關(guān)的各種量刑情節(jié)事實

根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定,有關(guān)量刑的事實稱為情節(jié)事實,分為法定情

節(jié)事實和酌定情節(jié)事實,具體包括:

①從重處罰的事實。

②從輕、減輕處罰或者免除處罰的事實。

(3)排除行為的違法性、可罰性和行為人刑事責(zé)任的事實

①排除行為違法性的事實。某些行為在外觀上類似犯罪行為,但由于客

觀條件和支配這些行為的目的、動機等主觀意志具有正當(dāng)性,《刑法》

明確否定這類行為的犯罪性質(zhì)。根據(jù)《刑法》規(guī)定,這類行為有正當(dāng)防

衛(wèi)、緊急避險等。

②排除可罰性的事實。這類事實一經(jīng)發(fā)生,盡管構(gòu)成犯罪,但并不產(chǎn)生

相應(yīng)的刑事處罰責(zé)任。例如,犯罪行為實施后已過多年,超出了《刑

法》所規(guī)定的追訴時效。

③排除或減輕刑事責(zé)任的事實。如果犯罪嫌疑人、被告人沒有達到法定

的刑事責(zé)任年齡,或者行為人在實施犯罪行為時,處于精神不正常狀

態(tài),根據(jù)《刑法》的規(guī)定,行為人即屬于無刑事責(zé)任的人或限制刑事責(zé)

任的人。對于他們的行為所造成的危害結(jié)果,《刑法》規(guī)定不追究刑事

責(zé)任或減輕刑事責(zé)任。

(4)刑事訴訟程序事實

刑事訴訟程序事實,是指有關(guān)刑事訴訟程序是否合法進行的事實,具體

包括:

①有關(guān)管轄的事實;

②有關(guān)回避的事實;

③有關(guān)對犯罪嫌疑人、被告人采取強制措施的事實;

④有關(guān)審判組織組成的事實;

⑤有關(guān)訴訟程序的進行是否超越法定期限的事實;

⑥司法機關(guān)侵犯犯罪嫌疑人、被告人等當(dāng)事人訴訟權(quán)利的事實;

⑦與執(zhí)行的合法性有關(guān)的事實;

⑧其他與程序的合法性或者公正審判有關(guān)的事實。

二、論述題(第1題,20分;第2題,30分;共50分)

1.試論刑事檢察監(jiān)督。

答:(1)刑事檢察監(jiān)督的含義

人民檢察院作為國家專門法律監(jiān)督機關(guān),有權(quán)對刑事訴訟法的貫徹實施

實行法律監(jiān)督,這一原則被稱為人民檢察院依法對刑事訴訟實行法律監(jiān)

督原則,簡稱檢察監(jiān)督原則。

(2)大陸法系國家的檢查監(jiān)督

檢察監(jiān)督原則是大陸法系國家檢察官“國家權(quán)力雙重控制”功能在我國的

具體運用和體現(xiàn)。檢察制度是法國大革命的產(chǎn)物。在法、德等大陸法系

國家,檢察官的基本功能被定位為“國家權(quán)力之雙重控制”,即檢察官既

要監(jiān)督法官,又要控制警察,對兩者分別實施監(jiān)督、制約。突出表現(xiàn)在

兩個方面:

①在偵查程序中,檢察官需對警察的偵查活動施以法律監(jiān)督,防范警察

濫用權(quán)力演變?yōu)闄?quán)力不受制約的“警察國家”。

②在審判程序中,檢察官的責(zé)任不僅是提出指控,而且負責(zé)監(jiān)督法院遵

守程序規(guī)則,防止法官專權(quán)擅斷、枉法裁判。

(3)我國的刑事檢察監(jiān)督

根據(jù)我國《刑事訴訟法》的規(guī)定,刑事訴訟從偵查、起訴、審判到執(zhí)行

的整個過程,人民檢察院都要實施法律監(jiān)督。具體而言:

①偵查監(jiān)督。檢察院在偵查階段對公安機關(guān)實行監(jiān)督,表現(xiàn)在:

a.立案監(jiān)督。人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不立案或被害人認(rèn)

為公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查的案件而不立案偵查的,可以向人民檢察院提

出,人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機關(guān)說明理由。人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)

不立案的理由不能成立的應(yīng)當(dāng)通知公安機關(guān)立案,公安機關(guān)接到通知后

應(yīng)當(dāng)立案。

b.偵查行為監(jiān)督。人民檢察院對公安機關(guān)的偵查活動是否合法進行監(jiān)

督。同時,人民檢察院還通過對公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕的案件進行審查

來監(jiān)督公安機關(guān)的逮捕是否符合法律規(guī)定的條件,并對逮捕的執(zhí)行情況

進行監(jiān)督。

c.偵查結(jié)果監(jiān)督。人民檢察院通過審查起訴,以監(jiān)督公安機關(guān)的偵查

結(jié)果是否符合法律規(guī)定。

②審判監(jiān)督。檢察院在審判階段對法院進行監(jiān)督,表現(xiàn)在:

a.審判行為監(jiān)督。人民檢察院有權(quán)對法院的審判活動是否合法進行監(jiān)

督,發(fā)現(xiàn)人民法院審理案件違反法律規(guī)定的訴訟程序的,有權(quán)向人民法

院提出糾正意見。

b.審判結(jié)果監(jiān)督。對于人民法院的判決、裁定,人民檢察院認(rèn)為有錯

誤的,可以按第二審程序或?qū)徟斜O(jiān)督程序提出抗訴。

③執(zhí)行監(jiān)督。檢察院在執(zhí)行階段對刑罰執(zhí)行機關(guān)實行的監(jiān)督以及對執(zhí)行

過程中的減刑、假釋活動和監(jiān)外執(zhí)行活動的監(jiān)督。

2.請談?wù)勀銓ξ覈淌聦徢俺绦蚋母锏目捶ā?/p>

答:(1)審前程序在刑事訴訟中的地位

①審前程序關(guān)涉到控方偵查效果即證據(jù)收集是否全面、有效,決定了指

控的命運。

②審前程序涉及犯罪嫌疑人訴訟地位及訴訟權(quán)利的實現(xiàn)。

③在犯罪嫌疑人與偵查機關(guān)之間保持相對的平衡關(guān)系,是審前程序法治

化的要求。

④審前程序的質(zhì)量直接影響審判階段的案件數(shù)量和訴訟效率。

(2)我國刑事審前程序改革設(shè)想

①確立檢察對偵查的指導(dǎo)與引導(dǎo)機制

公訴機關(guān)在法庭上的充分指控需要在偵查期間收集和固定證據(jù)。但是,

從偵查工作的特性來說.偵查機關(guān)更多地追求查明、抓獲犯罪嫌疑人,

著眼于“破案”,而在依法提取、固定、保全證據(jù)方面關(guān)注不足?,F(xiàn)行機

制下,尚不能保證檢察機關(guān)能夠?qū)矙C關(guān)的偵查行為進行有效的制

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